С какого момента принятое наследство принадлежит наследнику

Не пройдет и полгода

Дочка пошла в суд и просила признать ее наследницей квартиры умерших родителей. Решать проблему через суд ей пришлось потому, что гражданка пропустила положенный по закону шестимесячный срок для принятия наследства. Итог такого опоздания – нотариус отказался оформить ей квартиру отца и матери “в порядке наследования”.

Этот спор начался с обращения гражданки в районный суд с иском к департаменту городского имущества. В иске была просьба “об установлении факта принятия наследства” после смерти отца и точно такой же факт принятия наследства, но после смерти матери. В суде истица рассказала, что является наследницей по закону после своих родителей. Других претендентов на наследство – нет.

Истица в суде так объяснила ситуацию с пропуском – она инвалид и не могла своевременно прийти к нотариусу. Срок, по ее мнению, пропущен по уважительной причине – из-за тяжелой болезни. Кроме этого гражданка заявила, что наследство она фактически приняла, как после смерти отца, так и после смерти матери. Ведь она сама живет в этой квартире и оплачивает все коммунальные услуги. Районный суд гражданку выслушал и в иске ей отказал. Апелляция – городской суд – с таким решением согласилась. Пришлось несостоявшейся наследнице дойти до Верховного суда РФ. По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, нарушения норм материального и процессуального права допустили оба суда – как районный, так и городской.

Вот что увидел в материалах дела высокий суд. Родители нашей истицы получили спорную квартиру в собственность в 1993 году. Точнее – они были сособственниками квартиры без определения долей. Оба были в этой квартире прописаны и прожили в ней до конца своих дней. Наследниками по закону после смерти отца стали его жена и дочь, а единственной наследницей после смерти матери – дочь. Она и пришла к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Но только в январе 2016 года. Постановлением нотариуса ей в выдаче свидетельства о праве на наследство было отказано “в связи с пропуском шестимесячного срока” после смерти отца. Отказ был мотивирован еще и тем, что гражданка “не предоставила документы, подтверждающие фактическое принятие наследства после смерти матери”.

Точно установлено, что после смерти матери дочь к нотариусу не обращалась. В деле есть документ, что оплата коммунальных услуг за спорную квартиру всегда производилась аккуратно и долгов по ЖКХ нет. Пока была жива мать, платила она. После ее смерти – платила дочь.

Районный суд решил дело так: родители были собственниками квартиры и при жизни их доли не были определены. Истица по этому поводу ничего не заявляла. Факт принятия женой наследства после смерти мужа “не установлен”, права обладания дочери долей отца в три четверти квартиры также “не установлен”. Из всего перечисленного райсуд делает витиеватый вывод: “требования в заявленном объеме при отсутствии других требований в отношении спорного недвижимого имущества не подлежат удовлетворению”. Апелляция с правовым обоснованием отказа согласилась, а Верховный суд – нет.

Разъяснения Верховный суд начал с Гражданского кодекса. В его статье 1151 сказано, что имущество умершего считается выморочным, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию. Или наследники есть, но они не имеют права наследовать, или отстранены от наследования, или никто из наследников наследства не принял.

В следующей статье того же кодекса – 1152-й – говорится, что для приобретения наследства наследник должен его принять. А в статье 1153 записано следующее: “Пока не доказано иное, наследник принял наследство, если он “совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства”.

Например, если наследник вступил во владение или управление наследственным имуществом, если принял меры по его сохранению, защите имущества “от посягательств или притязаний третьих лиц”, если производил за свой счет расходы на содержание имущества, оплатил за свой счет долги наследодателя или “получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства”.

Наша истица попросила суд установить факт принятия ею наследства после смерти отца и такой же факт принятия после смерти матери. На это райсуд ответил – факт такой не установлен, так как доля в общем владении матери не выделена, поэтому в иске отказано. Но ведь доли в квартире и при жизни родителей не были выделены.

Верховный суд подчеркнул – это неправильный вывод, ведь законом не предусмотрено признание права собственности на имущество за умершим гражданином. Поэтому все решения по этому делу Верховный суд велел пересмотреть с учетом своих разъяснений.

Как получить право на наследство по закону?

В АНО “Глобус” на постоянной основе осуществляется оказание юридических услуг в области наследства. Итак, давайте разберёмся, как получить право на наследство по закону.

По вопросу оказания юридической помощи обращайтесь по телефонам:

  • 8-909-392-34-24 (WhatsApp, Viber, Telegram, Signal)
  • 8-800-101-55-04 (Бесплатный звонок по России)

Адрес электронной почты для переписки: dnvolga@bk.ru

Право на наследство по закону имеют супруг и родственники наследодателя, которые призываются к наследованию в порядке очередности по степени родства. Для приобретения наследства наследник должен его принять.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием или наследственным договором, а также в иных установленных случаях, например, если завещание признано недействительным (ст. ст. 1111, 1131 ГК РФ).

Лица, имеющие право на наследование по закону

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности по степени родства. Законом предусмотрено восемь очередей наследования. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей (то есть если они отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования или лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства).

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну.

Так, например, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя, а также по праву представления внуки наследодателя и их потомки (ст. ст. 1141 – 1145, п. 1 ст. 1146, п. 3 ст. 1148 ГК РФ).

Приобретение наследства

Чтобы приобрести наследство, наследник должен его принять. Для этого следует по месту открытия наследства (последнему месту жительства наследодателя) подать нотариусу заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. По общему правилу наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства (смерти наследодателя).

Наследник также считается принявшим наследство при совершении действий, свидетельствующих о фактическом его принятии, в частности действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу (ст. ст. 1113, 1115, п. 1 ст. 1152, ст. ст. 1153, 1154 ГК РФ; п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

Читайте также:
Фактическое вступление в наследство: как оформить

Свидетельство о праве на наследство по закону выдается наследникам по месту открытия наследства, как правило, нотариусом в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. При этом закон не связывает момент возникновения у наследника права на наследственное имущество с моментом получения данного свидетельства. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия (п. 4 ст. 1152, п. 1 ст. 1163 ГК РФ).

Нотариус при выдаче свидетельства проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, состав и место нахождения наследственного имущества (ст. 72 Основ законодательства РФ о нотариате).

За выдачу нотариусом свидетельства необходимо уплатить госпошлину (нотариальный тариф). Также может потребоваться внесение платы за услуги правового и технического характера в соответствии с установленными тарифами (ч. 1, 2, 7, 8 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате; п. 17 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021).

Размер госпошлины за выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство по закону (пп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК РФ):

родным и усыновленным детям, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя – 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 руб.;

другим наследникам – 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 руб.

От уплаты госпошлины освобождаются, в частности, наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства (п. 5 ст. 333.38 НК РФ).

Выданное нотариусом с 29.12.2022 свидетельство о праве на наследство на бумажном носителе должно иметь машиночитаемую маркировку, с помощью которой можно проверить его достоверность (ст. 5.1, ч. 2 ст. 45.1 Основ законодательства РФ о нотариате; ч. 1 ст. 6 Закона от 27.12.2019 N 480-ФЗ).

Права на некоторые виды имущества, полученного по наследству, подлежат государственной регистрации, например право собственности на квартиру. Полученное свидетельство о праве на наследство является одним из оснований такой регистрации.

В настоящее время после выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус обязан представить в Росреестр заявление о государственной регистрации права и прилагаемые к нему документы (ч. 3, 4 ст. 72 Основ законодательства РФ о нотариате).

Проведенная государственная регистрация права собственности удостоверяется выпиской из ЕГРН (п. 1 ст. 131 ГК РФ; ч. 2 ст. 14, ч. 1 ст. 28 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

Обратите внимание! В зависимости от вида унаследованного имущества наследник становится плательщиком налога на имущество, земельного или транспортного налога. Доходы в натуральной форме, получаемые от физических лиц в порядке наследования, не облагаются НДФЛ (п. 18 ст. 217, п. 1 ст. 358, ст. ст. 389, 401 НК РФ).

Принятие наследства: понятие, сроки и способы

Сфера наследственных правоотношений рано или поздно может коснуться каждого человека. Поэтому самые первые шаги, которые необходимо совершить для получения наследства заключаются в его принятии. Нотариус, в данном случае, должен грамотно и профессионально разъяснить наследникам сроки и способы его принятия, таким образом, чтобы правовые последствия принятия наследства соответствовали волеизъявлению всех наследников в пределах, определяемых законодательством Республики Беларусь.

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Такое право возникает со дня открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя. С этого момента наследники имеют право принять наследство или отказаться от него. Принятие наследства наследниками является необходимой предпосылкой приобретения ими соответствующих прав и обязанностей.

Принятие наследства это волевое действие, выражающее согласие наследника принять принадлежащие наследодателю имущественные и неимущественные права и являющееся по своей природе односторонней сделкой. Иными словами, без согласия наследника и вопреки его воле он не может считаться принявшим наследство. Для этого лицо должно выразить намерение принять наследство.

Чтобы принятие наследства было действительным, влекло переход прав на имущество к наследникам, оно, как и любая сделка, должно отвечать требованиям законодательства.

Совершение наследником действий, свидетельствующих о принятии наследства, требует наличия у него дееспособности. Такие действия могут быть совершены только дееспособным лицом лично или по доверенности через представителя (ст.1070 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

В случае если призываемый наследник является недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия, то от его имени волю на принятие наследства выражает его законный представитель – опекун. От имени малолетних детей в возрасте до 14 лет, а также недееспособных граждан заявление подается их законными представителями (родителями, опекунами), которые документально подтверждают свои полномочия. Несовершеннолетние дети в возрасте от 14 до 18 лет, а также ограниченно дееспособные подают заявление сами, действуя с согласия законных представителей (родителей, опекунов) (ст.ст.32,33 Гражданского кодекса Республики Беларусь, ст.89 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье).

Следует учитывать положение статьи 174 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, устанавливающей, что опекунами и попечителями над несовершеннолетними детьми, а также над лицами, признанными судом недееспособными или ограниченными в дееспособности и помещенными в соответствующие учреждения, являются указанные учреждения. От имени учреждения при подаче заявления о принятии наследства выступает его руководитель или иное лицо, действующее по доверенности, выданной руководителем. Разрешение опекунам на принятие наследства от имени малолетних детей в возрасте до 14 лет и недееспособных граждан, а также попечителям на дачу согласия на принятие наследства (несовершеннолетними детьми в возрасте от 14 до 18 лет и ограниченно дееспособными гражданами) от органов опеки и попечительства не требуется.

Согласие на принятие наследства наследником должно быть выражено сознательно и свободно, без какого – либо влияния (например, угрозы либо насилия). Не допускается принятие наследства с условием или оговорками. Принятие наследства регулируется статьей 1069 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Действующим гражданским законодательством установлено, что принятие части наследства означает принятие всего наследства причитающегося наследнику, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Если наследник пользуется оставшимся после смерти наследодателя имуществом, то он считается принявшим и другое наследственное имущество, например, дачу, находящуюся в другом населенном пункте, а также имущество, которое обнаружится впоследствии.

Однако наследник может быть призван к наследованию по нескольким основаниям одновременно (по закону и по завещанию), и он вправе отказаться от наследования по какому-либо основанию, либо принять наследство по всем основаниям.

Рассмотрим такую ситуацию. После умершей матери наследниками по закону являются её двое детей: сын и дочь. В качестве наследственного имущества заявлены квартира и гараж. Однако наследодателем было составлено завещание в отношении гаража на имя сына. В данном случае сын призывается к наследованию по двум основаниям: и по завещанию (на гараж), и по закону (на долю квартиры). При этом, им были поданы в нотариальную контору заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию на гараж и об отказе от наследства по закону в пользу дочери умершей. По истечении установленного в законодательстве срока, ему было выдано свидетельство о праве на наследство по завещанию на гараж, дочь же получила свидетельство о праве на наследство по закону на не завещанное имущество (квартиру) целиком. Таким образом, сын воспользовался правом выбора оснований наследования.

Читайте также:
Какие долги переходят по наследству

Акт принятия наследства имеет обратную силу. Это означает, что принятое имущество считается принадлежащим наследнику не со дня принятия, а со дня открытия наследства. Именно в этот момент определяется состав наследственного имущества.

Если со времени открытия наследства и его принятия имущество принесло доходы, то они принадлежат наследнику.

Если после открытия наследства какое-либо имущество окажется в незаконном владении третьих лиц, наследник принявший наследство, имеет право на истребование этого имущества.

Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятие наследства остальными наследниками.

Наследство считается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства независимо от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, если это право подлежит регистрации.

Действия, свидетельствующие о принятии наследства, должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства .

Для ряда лиц – наследников второй и других очередей – право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства соответственно наследниками первой и других очередей.

Приведем простой пример. После смерти отца наследником первой очереди является его дочь. Кроме нее, наследников первой очереди не имеется. Однако до истечения шестимесячного срока со дня смерти отца дочь подала заявление в нотариальную контору об отказе от наследства. В данном случае у наследника второй очереди-брата наследодателя, возникло право наследования, которым он и воспользовался, подав нотариусу заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на его имя.

Законодательство устанавливает, что наследники последующих очередей могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев (ст. 1071 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Однако эти лица могут принять наследство до истечения трех месяцев со дня окончания срока для принятия наследства.

Пропуск указанных сроков влечет утрату наследниками права наследования. Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может все же вступить в права наследства при согласии на это всех остальных наследников, принявших наследство и представивших документы, являющиеся основанием для призвания к наследованию (ст. 1072 Гражданского кодекса Республики Беларусь). При этом наследники подают нотариусу по месту открытия наследства заявления о согласии на принятие наследником наследства по истечении срока, установленного для его принятия. При их отказе он вправе обратиться в суд.

Если лицо осуждено и приговорено к лишению свободы и не относится к категории недостойных наследников, оно может принять наследство в течение шести месяцев. Свои действия по принятию наследства такой наследник может осуществить путем пересылки заявления нотариусу или через представителя.

В ст. 1070 Гражданского кодекса Республики Беларусь предусмотрено, что принятие наследства может осуществляться двумя способами:

1) путем подачи нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство;

2) путем фактического вступления во владение или управление наследственным имуществом.

Первый способ заключается в том, что заявление подается нотариусу не позднее шести месяцев со дня открытия наследства. Если последний день указанного срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.194 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Заявления о принятии наследства может быть сделано и через представителя. Его полномочие на ведение наследственного дела должно быть специально предусмотрено в доверенности.

Заявление о принятии наследства может быть подано как самим наследником, личность которого устанавливает нотариус и делает необходимые предусмотренные законодательством отметки на таком заявлении, так и быть направленным по почте. Во втором случае подпись наследника может быть не засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Если заявление о принятии наследства и (или) о выдаче свидетельства о праве на наследство было сдано в отделение связи до истечения срока для принятия наследства, но поступило нотариусу после его истечения, заявление считается своевременно поданным. При этом в наследственном деле сохраняется почтовый конверт.

Специального розыска наследников по открывшемуся наследству нотариус не осуществляет, но если ему стали известны сведения о месте жительства наследников или месте их работы, в том числе и из поданного вступившим в наследство наследником заявления, то он обязан известить их.

Второй способ принятия наследства – фактическое вступление во владение или управление наследством – может выражаться в различных действиях: если наследник хотя бы в течение непродолжительного времени проживал в доме наследодателя или в его квартире, вступил во владение вещами, принадлежащими наследодателю, то он считается принявшим наследство.

Действия наследника по управлению имуществом, совершенные лично или через представителя (например, ремонт имущества наследодателя, ведение приусадебного участка, оплата коммунальных услуг и др.), также означают принятие наследства.

Если же наследник не может предоставить соответствующие документы, то факт вступления во владение или управление наследственным имуществом устанавливается в судебном порядке.

Для подтверждения факта принятия наследства нотариусу могут быть предоставлены:

– документ, содержащий информацию о проживании наследника на день открытия наследства либо в течение установленного законодательством срока для принятия наследства по одному адресу с наследодателем либо проживании в наследуемом жилом помещении (справка о месте жительства и составе семьи, справка о месте жительства, справка о последнем месте жительства наследодателя и составе его семьи на день смерти и другое);

-справка о том, что в установленный законодательством для принятия наследства срок наследник пользовался наследственным имуществом, принял меры к его сохранению, обрабатывал земельный участок, производил текущий ремонт и т.д.;

-документ, подтверждающий производство расходов на содержание имущества;

-копия вступившего в законную силу решения суда об установлении факта принятия наследства;

-иные документы, подтверждающие вступление во владение или управление наследственным имуществом.

На практике документом, предоставляемым чаще всего, является справка о последнем месте жительства умершего и составе его семьи на день смерти. Исходя из информации, отраженной в этом документе, можно сделать вывод о том, что проживая по одному адресу и пользуясь предметами домашнего обихода и обстановки, находящимися в жилом помещении, наследники и принимают наследство умершего фактически. Также, в отношении, например, жилых домов на земельных участках предъявляются справки, выдаваемые должностными лицами исполнительных комитетов о том, что наследник в течение шестимесячного срока со дня смерти наследодателя, пользовался наследуемым имуществом, обрабатывал земельный участок, производил текущий ремонт и оплачивал необходимые расходы. Однако нередко можно встретить и копию вступившего в законную силу решения суда об установлении факта принятия наследства, когда предоставить другие указанные в законодательстве документы для наследника не представляется возможным.

Как уже отмечалось выше, принятие наследства предполагает принятие всего имущества, а не каких-либо отдельных прав наследодателя. Если наследник вступил во владение или управление частью наследственного имущества, он считается принявшим все наследство, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Читайте также:
Вступление в права наследования после 6 месяцев

Следует отметить, что в пункте 4 статьи 1069 Гражданского Кодекса Республики Беларусь не употребляется термин «возникновение права собственности», а используется выражение «признается принадлежащим». При широком толковании этого выражения можно прийти к выводу, что формально право собственности на наследуемое недвижимое имущество возникает с момента открытия наследства, а не с момента государственной регистрации, которую можно осуществить, только, получив свидетельство о праве на наследство. В свою очередь, свидетельство о праве на наследство можно по общему правилу получить только по истечении срока на принятие наследства.

Соответственно осуществить правомочия собственника по распоряжению наследственным имуществом наследник в течение определенного срока все равно не может. Другими словами, юридическое признание права собственности в полном объеме откладывается до получения документального подтверждения наличия наследственных прав. Осуществлять такие правомочия собственника как пользование и владение наследник может с момента открытия наследства.

Фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом наследник, утверждающий об этом, доказывать не должен – оно презюмируется. При наличии спора необходимо доказывать уже не то, что наследник практически принял наследство, а что таких действий не производил.

Таким образом, фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом признается также, если наследник:

– произвел за свой счет расходы на содержание имущества;

– оплатил долги наследодателя;

– получил от третьих лиц причитающиеся наследодателю суммы;

– принял меры к сохранению имущества и защите его от посягательств или притязаний третьих лиц.

Как правило, чаще всего наследник, принявший наследство фактически, осуществляет действия, направленные на сохранение приобретаемого по наследству имущества и уплачивает расходы, связанные с его содержанием. Например, в получаемой по наследству квартире наследник производит необходимый ремонт и оплачивает коммунальные платежи и налоги.

При этом следует иметь в виду, что перечень действий наследника, свидетельствующий о фактическом принятии наследства, не является исчерпывающим. Это означает, что нотариус сам должен принимать иные документы, предоставленные наследниками для подтверждения фактического принятия наследства и оценивать их с точки зрения правовых последствий.

Квалифицированная деятельность нотариуса имеет большое значение для защиты наследственных прав граждан в процессе осуществления ими наследования и в конечном итоге способствует повышению уровня юридической грамотности каждого человека и правовой культуры общества в целом.

Фактическое принятие наследства

В данной статье подготовлен материал по спорам о фактическом принятии наследства, а также представленная моя практика по фактическому принятию наследства. По закону наследник должен принять наследство в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Принять можно двумя способами: юридический (обратиться к нотариусу с заявлением об открытии наследства в течение этих 6 месяцев) и фактический (далее по тексту). Данный материал исчерпывающе описывает для истцов и ответчиков, что в судебной практике признается фактическим принятием наследства и каким образом отстаивать свои права.

Способы принятия наследства – видео

Рекомендации для истца по фактическому принятию наследства

Истцу следует представить суду как можно больше доказательств, подтверждающих его фактическое вступление в наследство, то есть свидетельствующих о вступлении во владение или в управление наследственным имуществом, принятии мер по его сохранению, произведении за свой счет расходов на содержание наследственного имущества в течение шести месяцев после смерти наследодателя. При отсутствии или недостаточности доказательств в удовлетворении иска будет отказано.

Так, например, если истец представил квитанции об оплате жилого помещения, согласно которым оплата не относится к периоду, установленному законом для принятия наследства после смерти наследодателя, суд может отказаться удовлетворить иск. Рассматривая конкретный спор, суд отметил, что фактическое принятие истцом наследства должно быть подтверждено не только показаниями свидетелей, но и другими доказательствами, в том числе письменными.

Истец может ссылаться на обстоятельства, которые препятствовали ему реально вступить в наследство: введение истца в заблуждение другим лицом; преклонный возраст; плохое состояние здоровья (инвалидность, болезнь); постоянное проживание за пределами РФ в районе военных действий; наличие несовершеннолетних детей, отсутствие супруга/супруги; неправомерные действия конкретного отдела ЗАГС г. Москвы; правовая неграмотность; переживания (депрессия) в связи со смертью наследодателя и пр.; при этом истцу необходимо представить в суд соответствующие доказательства. Однако и в этом случае, если оснований для принятия решения в пользу истца не имеется, суд может вынести решение об отказе в удовлетворении исковых требований об установлении факта принятия наследства.

В обоснование своих требований истец может ссылаться на то, что произвел захоронение наследодателя, полностью или частично оплатил услуги по его погребению, занимался организацией поминок, и представить суду подтверждающие документы. В некоторых случаях суд, принимая решение в пользу истца, с учетом всех обстоятельств дела может квалифицировать указанные действия наследника как подтверждающие фактическое вступление в наследство.

В судебной практике высказывается мнение о том, что отсутствие у истца регистрации по месту жительства наследодателя не свидетельствует об отсутствии у него намерений для принятия наследства. В другом деле суд пояснил, что для установления факта принятия наследства факт регистрации по месту нахождения наследуемого недвижимого имущества не является основополагающим.

Госпошлина при подаче искового заявления об установлении факта принятия наследства зависит от цены иска (пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ). Если истец просит установить факт принятия наследства в отношении объекта недвижимости, то размер госпошлины, исчисленный из цены иска, то есть исходя из стоимости такого объекта недвижимости, может быть достаточно большим (п. 9 ч. 1 ст. 91 ГПК РФ).

Рекомендации ответчику о фактическом принятии наследства

При рассмотрении спора суд может принять во внимание следующие обстоятельства:

  • истец в течение шестимесячного срока, установленного законом для принятия наследства, не обращался к нотариусу с заявлением о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве собственности на наследственное имущество, а также не обращался в суд с заявлением о восстановлении срока для принятия наследства, установлении факта принятия наследства, о признании права собственности на наследственное имущество;
  • истец обратился в суд с иском об установлении факта родственных отношений с наследодателем за пределами указанного шестимесячного срока
  • истец в течение длительного времени (например, более 20 лет) с момента смерти наследодателя не заявлял свои права на наследство, а также не предъявлял никаких претензий к ответчику, хотя был осведомлен о факте проживания последнего в спорной квартире и пользования ею;
  • истец не оспаривал свидетельства о праве на наследство, полученные ответчиком.

Эти обстоятельства увеличивают шансы принятия решения судом в пользу ответчика.

Практика адвоката по фактическому принятию наследства

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего судьи Горновой М.В.,

и судей Вишняковой Н.Е., Быковской Л.И.,

при секретаре М.,

заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Вишняковой Н.Е. гражданское дело по апелляционной жалобе З.Е.Ю. на решение Черемушкинского районного суда г. Москвы от 06 сентября 2017 года, которым постановлено:

Установить факт принятия Т.Н. наследства, открывшегося после смерти О.Т., скончавшейся * года.

Определить долю О.Т. в общем имуществе супругов в виде 1/2 доли в праве собственности на квартиру по адресу: *, включив указанную долю в состав наследственной массы после смерти О.Т.

Читайте также:
Недостойный наследник: судебная практика, примеры

Признать за Т.Н. право собственности на * долю квартиры по адресу: * в порядке наследования.

Признать за З.Е.Ю. право собственности на 5/6 долей квартиры по адресу * в порядке наследования.

Решение является основанием для внесения в ЕГРН записи о праве собственности Т.Н. на 1/6 долю квартиры по адресу: * и о праве собственности З.Е.Ю. на 5/6 долей указанной квартиры.

Т.Н. обратилась в суд с иском к З.Е.Ю. об установлении факта принятия наследства, выделении доли в общем имуществе супругов, включении имущества в состав наследственной массы, признании права собственности в порядке наследования по закону, мотивируя свои требования тем, что * г. скончалась ее мать — О.Т., ее наследниками первой очереди являлись дочери — Т.Н. и З.Е.Ю., а также супруг — О.Ю., который скончался * года. В период нахождения в браке, а именно 16.08.2002 г., родители истца и ответчика на имя О.Ю. приобрели квартиру N * в доме * по договору купли-продажи. На день смерти О.Т. постоянно проживала по адресу *. После смерти матери истец забрала ее личные вещи (драгоценные украшения, предметы быта и документы). Также после похорон О.Т., которыми занималась истец, она распорядилась вещами своей матери и подарила своей дочери бабушкино кольцо и браслет. В установленный законом срок истец к нотариусу с заявлением о принятии наследства не обратилась, однако полагает, что, совершив указанные выше действия, фактически приняла наследство, оставшееся после смерти О.Т.

Истец и ее представитель в судебном заседании иск поддержали по изложенным в нем основаниям.

Ответчик и ее представитель, исковые требования не признали, полагая, что истцом не представлено достаточных доказательств, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.

Судом постановлено вышеуказанное решение, об отмене которого, как незаконного и необоснованного, по доводам апелляционной жалобы просит З.Е.Ю.

Проверив материалы дела, выслушав представителя истца – Воробьева А.С., ответчика З.Е.Ю., ее представителя — С.О., обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к выводу о том, что не имеется оснований для отмены обжалуемого решения, постановленного в соответствии с фактическими обстоятельствами дела.

В соответствии со ст. 195 ГПК РФ, решение суда должно быть законным и обоснованным.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 23 от 19 декабря 2003 года, решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ).

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 — 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Данным требованиям закона решение суда первой инстанции соответствует в полном объеме.

В силу ст. 264 ГПК РФ, суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, в том числе факт принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении; факт принятия наследства и места открытия наследства.

В соответствии со ст. 1111 ГК РФ, наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Согласно ч. 2 ст. 1153 ГК РФ, признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В соответствии с п. 36 Постановления Пленума ВС РФ N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ.

На основании ст. 1141 ГК РФ, наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 — 1145 и 1148 настоящего Кодекса. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Согласно ч. 2 ст. 218 ГК РФ, в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Как установлено судом и следует из материалов дела, Т.Н. и З.Е.Ю. являются дочерьми О.Т. и О.Ю. О.Т. скончалась * года. После ее смерти в установленный законом срок с заявление о принятии наследства никто не обращался.Нотариусом г. Москвы Ф. к имуществу О.Т. открыто наследственное дело по заявлению Т.Н., поданном 02.02.2017 г.

Читайте также:
Может ли гражданская жена претендовать на наследство

После смерти О.Т. открылось наследство в виде 1/2 доли квартиры N * в доме *. Наследниками первой очереди являлись дочери О.Т. (истец и ответчик), а также супруг — О.Ю. О.Ю. скончался * г., наследственное дело к его имуществу было открыто нотариусом г. Москвы С.З. по заявлению З.Е.Ю. от 26.11.2016 г. Также с заявлением о принятии наследства после смерти О.Ю. 12.01.2017 г. обратилась Т.Н.

Из материалов наследственного дела к имуществу О.Ю. усматривается, что при жизни, а именно 26.02.2014 г. им совершено завещание в пользу З.Е.Ю., которое не отменялось и не изменялось.

В период нахождения в браке, в 2001 г., супруги О. на имя О.Ю. приобрели квартиру N * в доме * к. * по ул. * по договору купли-продажи.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что в судебном заседании нашли свое подтверждение доводы Т.Н. о том, что она совершила действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, приняв личные вещи О.Т., а также приняв исполнение обязательств по договору займа.

Также судом указано, что спорная квартира была приобретена в период брака О.Т. и О.Ю. и является их общим имуществом, принадлежавшим супругам в равных долях, удовлетворив требования о выделении супружеской доли О.Т. и включении в состав наследственной массы после ее смерти 1/2 доли квартиры.

Судебная коллегия полагает возможным согласиться с выводом суда первой инстанции, поскольку он является законным и обоснованным и не противоречит нормам действующего законодательства.

В своей жалобе З.Е.Ю. ссылается на то обстоятельство, что Т.Н. пропущен срок исковой давности для предъявления требований об установлении факта принятия наследства, а также для предъявления требований о выделе супружеской доли из имущества, нажитого в период брака О.Т. и О.Ю.

С данным доводом судебная коллегия не согласна в силу следующего.

В соответствии со ст. 195 ГК РФ, исковой давностью признается срок для защиты права по иску истца, право которого нарушено.

Согласно ст. 196 ГК РФ, общий срок исковой давности устанавливается в три года.

В силу ч. 2 ст. 199 ГК РФ, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

На основании п. 1, 2 ст. 200 ГК РФ, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Кодексом или иными законами. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Судебная коллегия признает выводы суда об установлении факта принятия истцом наследства законными, основанными на допустимых письменных доказательствах, объяснениях истца. Юридически значимые действия совершены им в установленный законом шести месячный срок и порождают правовые последствия в виде признания права собственности на наследственное имущество. Таким образом, срок исковой давности истицей не пропущен.

К исковым требованиям наследников о выделении доли в общем имуществе супругов применяется общий срок исковой давности (3 года), течение которого начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

О своем нарушенном праве истица узнала только после обращения к нотариусу С.З. в январе 2017 года с заявлением о принятии наследства, когда нотариус ей сообщил о наличии завещания от 26.02.2014 г., согласно которому О.Ю. завещал спорную квартиру З.Е.Ю., следовательно, срок исковой давности не пропущен.

Ссылка в жалобе на несогласие с произведенной судом оценкой доказательств, а также не влечет отмену решения суда, поскольку определение обстоятельств, имеющих значение для дела, а также истребование, прием и оценка доказательств, в соответствии со ст. ст. 56, 59, 67 ГПК РФ, относится к исключительной компетенции суда первой инстанции.

Судом дана оценка всех представленных доказательств, в том числе показания допрошенных в судебном заседании свидетелей, а также вещественных доказательств, которые обозревались в судебном заседании.

При таких обстоятельствах, суд пришел к обоснованному выводу о доказанности заявленных истцом требований.

При этом, ссылка в жалобе на то обстоятельство, что возможная демонстрация драгоценностей не является доказательством их принадлежности и основанием для установления факта принятия наследства не может повлечь отмену решения суда первой инстанции, поскольку на заседании судебной коллегии обозревались ювелирные изделия: золотой браслет с гравировкой «маме от Наташи», золотое кольцо с драгоценными камнями — изумруд и бриллианты с гравировкой «О.Т.А.».

Ссылка в жалобе на то обстоятельство, что к исковому заявлению была приложена доверенность в порядке передоверия, при этом основной доверенности приложено не было, а потому, суд, по мнению заявителя, должен был возвратить исковое заявление, не может повлечь отмену решения суда, поскольку на заседание судебной коллегии представителем истца была представлена основная доверенность N * от 02.02.2017 г. от Т.Н. на имя Т.С., который впоследствии оформил доверенность N * от 14.07.2017 г., в порядке передоверия на имя Р., от имени которого и было подписано и подано в суд исковое заявление.

Выводы решения суда подтверждены материалами дела, которым суд дал надлежащую оценку. Юридически значимые обстоятельства судом определены правильно. Доводы апелляционной жалобы не содержат обстоятельств, которые опровергали выводы судебного решения и направлены на иную оценку доказательств, что не является основанием для отмены судебного решения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 328 — 329 ГПК РФ, судебная коллегия

Решение Черемушкинского районного суда г. Москвы от 06 сентября 2017 года оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Момент принятия наследства

Момент вступления во владение наследственной собственностью — понятие спорное и многими гражданами воспринимается по-разному. Одни считают, что он совпадает с датой выдачи свидетельства о праве на наследство, другие — с днём, когда новый хозяин фактически начал использовать полученное имущество. Третьи и вовсе полагают, что официально приятным наследство становится только после его государственной регистрации. Законодательство же на этот счёт имеет совершенно иные указания.

В пятой главе Гражданского кодекса РФ подробно раскрыт не только момент принятия, но и другие важные нюансы наследственного процесса, ознакомиться с которыми нужно каждому наследополучателю.

Кем может быть принято наследство

Вопросами перехода собственности умершего прежде всего должны быть обеспокоены наследники по завещанию. Ими могут быть любые физические или юридические лица, находящиеся в живых либо существующие на момент смерти наследодателя, в том числе:

  • Российская Федерация, регионы и муниципальные образования;
  • иностранное государство;
  • международная организация;
  • несовершеннолетние граждане, а также нерожденные, но зачатые при жизни наследодателя.

Назначенные наследодателем лично, они обладают приоритетным правом заявить о своём желании вступить в наследование сразу после его открытия. Для этого им не требуется ждать согласия или отказа других претендентов и согласовывать свои действия с равнозначными наследополучателями.

Читайте также:
Душеприказчик в современном наследственном праве РФ

Аналогичной наследственной правоспособностью обладают и преемники первой очереди по закону. В случае отсутствия завещания первыми могут приобрести имущество покойного его близкие родственники: законный супруг, родители, официально признавшие наследодателя (единокровные или усыновители), дети.

Отсутствие наследников первой очереди или их нежелание осуществить правопреемство даёт возможность включиться в наследственный процесс претендентам второй очереди. К этой категории, согласно ст. 1143 ГК РФ, относятся бабушки, дедушки и сестры с братьями либо племянники (в случае смерти последних).

И заключает группу приоритетных наследополучателей по закону третья очередь, в которую входят тети и дяди, а также их дети (по праву представления). Но на этом список потенциальных наследников не заканчивается. Впереди ещё три линии претендентов, которые составляют родственники покойного от третьей до пятой степени родства:

  • прабабушки, прадедушки;
  • двоюродные бабушки, дедушки, внуки;
  • двоюродные тети, дяди, племянники, правнуки.

И только при отсутствии перечисленных выше лиц к наследованию призываются неродные и неусыновленные дети либо родители, то есть — мачеха, отчим, падчерица, пасынок.

Что переходит в порядке наследования

Объектом наследования могут быть любые материальные ценности, находившиеся в собственности умершего, его имущественные права и обязанности, например, долги по кредитам или алиментам (после погашения задолженности выплаты по содержанию могут быть прекращены).

При этом к наследственной массе не могут быть отнесены:

  • нематериальные блага;
  • неимущественные права;
  • долги, неразрывно связанные с личностью наследодателя (кроме существующих на момент его смерти задолженностей по их погашению);
  • имущество, не оформленное на имя ныне покойного (за исключением половины от совместно нажитой* и зарегистрированной на выжившего супруга собственности);
  • супружеская доля выжившего мужа/жены наследодателя.

* — в совместную собственность и, соответственно, в супружескую долю не может быть включено имущество, унаследованное или полученное в дар одним из супругов.

Как происходит принятие наследства

Приобретение объекта наследования осуществляется двумя способами. Наиболее распространенным и рекомендуемым является оформление у нотариуса. Этот метод потребует сбора документов и строгого регламента их подачи, а также написания заявления со стороны наследополучателя. В результате он получит государственную правовую гарантию относительно принятого наследства, соответствующий документ (свидетельство о праве на наследство) и возможность дальнейшей регистрации имущества.

Нежелание преемника осуществлять данную процедуру также предусматривается и уважается законом. Обойтись без хождения по инстанциям и бумажной «волокиты» можно при условии выполнения фактического управления и содержания унаследованных ценностей либо после погашения хотя бы части долговых обязательств покойного. Но такой метод чреват трудностями в дальнейшем.

Из-за отсутствия какой бы то ни было информации о наследнике и факте его правопреемства судьба собственности умершего остаётся неизвестной госорганам и, возможно, иным претендентам на его получение. По неудачному стечению обстоятельств фактически приобретенное имущество может быть оформлено другими лицами, что может повлечь за собой судебные тяжбы и лишние материальные расходы.

Следующим недостатком этого способа является невозможность продать его, подарить или завещать. Дело в том, что без регистрации объект наследования не может быть включен в перечень личной собственности гражданина. При этом фактически унаследованные движимые, недвижимые активы и земля не регистрируются уполномоченными государственными органами без свидетельства о праве на наследство. А оно выдаётся исключительно нотариусом после принятия.

Фактический наследополучатель вправе приступить к оформлению в любое удобное для него время. Но в случае, когда со дня смерти прошлого владельца собственности прошло более 6-ти месяцев, процедура будет включать в себя не только стандартный алгоритм действий у нотариуса. Преемнику придется в судебном порядке подтверждать факт и сроки своего наследования с помощью справок, чеков и показаний свидетелей.

С какого момента принятое наследство принадлежит наследнику

Определяющим в этом вопросе становится п. 4 ст. 1152 ГК РФ. Он отделяет момент приобретения собственности покойного от даты фактического и оформляемого наследования и относит его к моменту открытия правопреемства. То есть унаследованные имущественные права и обязанности признаются принадлежащими своему получателю с даты, указанной в свидетельстве о смерти прежнего хозяина.

Это не значит, что наследнику не нужно производить прописанную законом процедуру принятия. Имущество не переходит к нему по умолчанию и требует исполнения установленного порядка. Если претендент на вещные права покойного не заявит положенным образом об их приобретении в течение полугода со дня открытия наследства, они могут быть переданы следующим очередям или группам наследников либо стать выморочными, то есть отойти государству.

При этом для необходимых расчетов и установления юридически значимых фактов используется именно момент смерти наследодателя.

Что дальше?

Закрепив право на владение недвижимостью, движимыми активами, земельным участком или долей в ООО, преемник может приступить к их государственной регистрации.

Недвижимость

Для оформления права собственности на недвижимость (квартиру, дом, дачу, хозяйственную постройку) и земельный участок новому правообладателю необходимо обратиться в Росреестр или центр государственных услуг «Мои документы» со следующим пакетом бумаг:

  1. Свидетельство о праве на наследство.
  2. Правоустанавливающие акты прежнего владельца.
  3. Отчёт оценочной стоимости объекта.
  4. Справка об отсутствии задолженностей по налогам и коммунальным платежам.
  5. Выписка из ЕГРН.
  6. Свидетельство о смерти прежнего владельца.

Транспортное средство

Перерегистрация транспортного средства происходит следующим образом:

  1. Прохождение технического осмотра у специализированного оператора с аккредитацией Российского союза автостраховщиков. Получение диагностической карты.
  2. Оформление обязательного страхования гражданской ответственности в выбранной страховой компании.
  3. Подача документов* в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения.
  • заявление;
  • полис обязательного страхования гражданской ответственности;
  • паспорт заявителя;
  • свидетельство о праве на унаследованное транспортное средство;
  • технический паспорт;
  • документ об оплате денежного сбора за оказание государственной услуги.

Вся процедура должна быть выполнена в течение 10 дней после получения свидетельства о праве на наследство.

Доля в ООО

Право на долю в ООО фиксируется в Едином государственном реестре юридических лиц. Для этого наследополучатель должен:

  1. Обратиться в территориальное подразделение Федеральной налоговой службы.
  2. Заполнить установленную Постановлением Правительства форму.
  3. Подать документы (свидетельство о праве на долю в порядке наследования, письменное согласие участников ООО, квитанцию об оплате государственной пошлины).

Заполненную форму № Р13001 (код по КНД 1111502) и перечень бумаг можно подать:

  • лично;
  • по почте (нотариально заверенные копии и оригиналы необходимых документов с описью вложения и уведомлением о вручении);
  • посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Важно: перед удалённой подачей рекомендуется уточнить информацию по справочному телефону Федеральной налоговой службы или на ее официальном сайте.

Грамотная юридическая помощь на всех этапах принятия наследства является важной составляющей успеха. Опытные специалисты вовремя подскажут на что следует обратить особое внимание, как избежать неприятностей и наиболее рационально воспользоваться открывшимися возможностями. А также при желании клиента готовы взять на себя подготовку всей необходимой документации и составление юридически правильных заявлений.

Для уточнения основных вопросов и деталей дальнейшего сотрудничества Вы можете обратиться к юристам сайта ros-nasledstvo.ru за бесплатной консультацией через электронную форму, расположенную ниже.

Для вас работают БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ! Если вы хотите решить именно вашу проблему, тогда:

  • опишите вашу ситуацию юристу в онлайн чат;
  • напишите вопрос в форме ниже;
  • позвоните +7(499)369-98-20 – Москва и Московская область
  • позвоните +7(812)926-06-15 – Санкт-Петербург и область
Читайте также:
Можно ли опротестовать завещание на наследство

Вступление в наследство по доверенности

Порядок оформления наследства определяется законом. При подаче документов нотариусу претендент может действовать лично или через представителя. Однако, чтобы представлять чужие интересы потребуется доверенность. Документ подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Перечень полномочий представителя наследник устанавливает самостоятельно.

Что такое доверенность

Под доверенностью подразумевается письменный документ, который наделяет доверенное лицо определенными полномочиями. Например, получить справку, подать заявление, оформить наследство, зарегистрировать право собственности.

Привлечение третьих лиц очень удобно, если человек проживает в другом городе или не располагает свободным временем. В качестве представителя может выступать родственник или практикующий юрист. Также в доверенности можно указывать сразу несколько доверенных лиц.

Для вступления в наследство необходимо подать заявление нотариусу, ведущему наследственное дело (ст. 1153 ГК РФ). Обязательным условием является сбор документации. В отдельных случаях может понадобится инициировать судебное разбирательство.

Важно! Принцип оформления доверенности и действия представителя идентичны, вне зависимости от наличия/отсутствия завещания.

Для выполнения действий по вступлению в наследство необходимо личное участие получателя. Закон позволяет возложить полномочия по принятию имущества покойного от имени наследника на третье лицо.

Для принятия наследства желательно указывать срок в 1 год (ст. 186 ГК РФ).

Документ утрачивает значимость после выполнения необходимых действий. При необходимости наследник может отменить доверенность в любое время.

Полномочия доверенного лица

Доверенность позволяет выполнять следующие юридические действия:

  • подавать заявления (иски);
  • делать запросы в госучреждения;
  • оплачивать необходимые расходы;
  • получать выписки, свидетельства;
  • подписывать соглашения;
  • ставить имущество на учет;
  • продавать собственность.

Важно! Исчерпывающий перечень полномочий отображается в доверенности. При необходимости можно предусмотреть передоверие прав другому лицу.

Пример. Наследник узнал о смерти родственника. Приехать на похороны мужчина не смог из-за большого расстояния между городами (более 5 тыс. км). Чтобы вступить в наследство претендент сделал доверенность на своего друга. Представитель проживал в одном городе с наследодателем. На всякий случай наследник наделил доверенное лицо правом передоверия. По устной договоренности между наследником и представителем было решено переоформлять доверенность только на практикующего юриста. Вскоре у доверителя возникли трудности. В одном из документов выявили несоответствие данных. Юридический факт нужно было устанавливать в суде. Представитель сделал передоверие местному юристу. По итогам судебного разбирательства представитель смог завершить процедуру оформления наследства.

Таким образом, представитель наделяется правами и обязанностями исключительно в соответствии с перечнем полномочий, указанных в доверенности.

Можно ли вступить в наследство по доверенности

Закон предусматривает возможность вступления в наследство через представителя. Однако если заявление подает доверенное лицо, то подпись наследника на документе должна быть заверена нотариально.

Следовательно, наследнику придется обратиться к другому нотариусу и сделать два документа – заявление на принятие наследства и доверенность.

Что касается законных представителей, то им доверенность не нужна. Законным представителем несовершеннолетних являются родители. Исключение составляют лица, лишенные или ограниченные в своих правах в отношении детей.

В подтверждении своих прав, мать или отец представляют нотариусу гражданский паспорт и свидетельство о рождении несовершеннолетнего.

При отсутствии родителей их полномочия возлагаются на третьих лиц. Они должны подтвердить свои права документально.

№ п/п Наименование представителя Документ, подтверждающий полномочия
1 Опекун/попечитель Удостоверение опекуна/попечителя, постановление о назначении опекуна/попечителя
2 Приемный родитель Удостоверение приемного родителя, договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью
3 Усыновитель Свидетельство о рождении ребенка
4 Организация для детей-сирот Приказ о помещении несовершеннолетнего под надзор, доверенность представителя организации, заверенная руководителем, приказ о назначении директора организации
5 Отдел опеки и попечительства Доверенность организации, заверенная руководителем

Усыновитель не должен предоставлять решение суда об усыновлении, свидетельство об усыновлении, так как в отношении такой формы устройства действует норма о тайне усыновления. Исключение составляет ситуация, когда несовершеннолетний наследует имущество покойного родителя (если суд сохранил имущественные права ребенка в отношении кровных родителей в соответствии со ст. 137 СК РФ).

Пример. После смерти отца Кирилла, его мать Марина вступила в новый брак. Ее муж усыновил мальчика. Через несколько лет после свадьбы мать несовершеннолетнего умерла. Обязанность по представлению интересов ребенка и защиту его прав возлагается на усыновителя.

Важно! Каждый гражданин, представляющий интересы несовершеннолетнего, должен представить личный паспорт.

Как правильно составить

Правом на оформление доверенности наделяются совершеннолетние и дееспособные граждане. Несовершеннолетний, в возрасте от 14 до 18 лет, может доверить защиту своих интересов третьему лицу, с согласия законного представителя.

Доверенность должна быть составлена в письменном виде и заверена нотариусом. Оформить документ можно в любой нотариальной конторе.

Важно! За содержанием доверенности обычно следит нотариус. Он проверяет текст документа на соответствие законодательству. Однако объем полномочий для представителя определяет именно наследник.

Поэтому желательно делать доверенность максимально полной, чтобы потом наследнику не пришлось самостоятельно бегать по инстанциям, в случае, если доверенность не наделяет представителя правом получать письма, подавать исковое заявление или обжаловать противоправные действия должностных лиц.

Образец доверенности на вступление в наследство

Существует несколько видов доверенностей. Они отличаются объемом полномочий представителя.

Обязательные реквизиты доверенности:

  • название документа;
  • город, дата оформления документа;
  • данные наследника/ доверенного лица (Ф.И.О., адрес прописки, паспортные данные);
  • список полномочий;
  • перечень имущества, которое подлежит наследованию;
  • срок действия документа;
  • подпись доверителя;
  • дата оформления документа;
  • нотариальная надпись;
  • название нотариального округа;
  • номер бланка.

Ниже представлен образец доверенности

Порядок вступления в наследство по доверенности

Если получатель вступает в наследство по закону, то представителю наследника нужно обратиться к нотариусу по месту жительства усопшего субъекта (ст. 1153 ГК РФ). При наследовании по завещанию, необходимо обращаться к нотариусу, у которого хранится документ.

Потребуется также базовый пакет документов и оригинал доверенности. Для подачи бумаг доверенному лицу дается 6 месяцев. Сроки начинают исчисляться со дня кончины наследодателя.

Процедуру наследования можно разбить на несколько этапов:

  1. Подготовка документов.
  2. Подача заявления нотариусу.
  3. Проведение оценки имущества.
  4. Оплата госпошлины и получение свидетельства.
  5. Регистрация имущественных прав.

Если претендент пропустит сроки для вступления в наследство (ст. 1155 ГК РФ) или между наследниками возникнет спор, то подобные вопросы рассматривает суд. Исковое заявление может подать любое заинтересованное лицо. Общий срок исковой давности – 3 года.

Если наследник пропустил срок для подачи бумаг, то подать заявление нужно в течение 6 месяцев. Отсчет времени начинается с момента окончания причины пропуска. Например, после возвращения на родину из зарубежной командировки.

Процедура вступления в наследство

При наличии доверенности интересы наследника представляет доверенное лицо. В его обязанности входит сбор необходимых документов для нотариуса. Естественно, наследник должен всячески способствовать представителю.

Ведь большая часть бумаг обычно находится у родственников наследодателя. Если родственники наследника сомневаются в полномочиях гражданина, проверить доверенность можно на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Представитель должен обратиться в нотариальную контору. Нотариус проверит представленные документы и проверит полномочия представителя.

После разъяснения прав/обязанностей нотариус предложит представителю подать заявление о принятии наследства. Наследственное дело заводится исключительно по заявлению наследника или его представителя.

Следующий этап – проведение экспертной оценки выявленного имущества. Отчет специалистов требуется для начисления госпошлины.

Важно! Без оценки и оплаты сбора нотариус не выдает свидетельство на наследство.

Ее проведение не требуется в исключительных случаях. Например, если наследованию подлежит денежный вклад в банке.

По истечении полугода представителю нужно повторно посетить нотариуса. На данном этапе определяется количество претендентов, рассчитываются доли наследников, исчисляется сумма налога, производится выдача свидетельства.

После получения основного документа останется зарегистрировать право собственности. Выбор госучреждения зависит от разновидности имущества, которое унаследовал доверитель.

Важно! Если наследник уполномочил представителя только на получение свидетельства, то регистрацию прав ему придется осуществлять самостоятельно.

Заявление

Базовым документом при оформлении наследства является заявление. Закон не предусматривает особую форму документа. У каждого нотариуса имеется свой образец.

Реквизиты заявления:

  1. Наименование нотариальной конторы.
  2. Сведения о получателе.
  3. Данные о представителе.
  4. Реквизиты доверенности.
  5. Указание на степень родства наследника с усопшим гражданином.
  6. Отображение способа наследования (закон/завещание).
  7. Просьба наследника.
  8. Дата подачи документов.
  9. Подпись заявителя.

Образец заявления о принятии наследства

Документы

К заявлению необходимо приложить некоторые документы.

К ним относятся:

  1. Удостоверение личности претендента.
  2. Доверенность на оформление наследства.
  3. Свидетельство о смерти физического лица.
  4. Справка о последнем месте регистрации покойного собственника.
  5. Подлинник распоряжения (при наличии).
  6. Доказательства родственной связи наследника с наследодателем (при наследовании по закону).
  7. Документы на выявленное наследство.
  8. Отчет о стоимости наследства или выписка из Росреестра.
  9. Квитанция об оплате пошлины.

Личность представителя устанавливается нотариусом при подаче заявления. Поэтому доверенному лицу нужно иметь при себе паспорт гражданина РФ.

Расходы

Расходы по оформлению наследства несет претендент на имущество (ст. 333.24 НК РФ). Однако производить оплату услуг оценщика или госпошлины может представитель. Основная статья расходов – государственная пошлина.

Она рассчитывается следующим образом:

  1. 0,3% для близких родственников собственника. Они платят значительно меньше, чем остальные наследники. Законодатель не только уменьшил базовую ставку, но и ограничил предельную сумму налога. Она не должна превышать 100 000 р. Такой размер платежа распространяется на детей, родителей, супругов, братьев и сестер покойного гражданина.
  2. 0,6% для остальных получателей. В данную группу наследников входят все остальные претенденты (физические и юридические лица). Максимальная сумма пошлины установлена на уровне 1 000 000 р.

Отдельно наследники оплачивают услуги оценщика. Стоимость услуг профильного специалиста зависит от вида собственности.

Оценка квартиры составляет около 3 тыс. руб. Тогда как справка из БТИ обойдется претенденту от 300 до 600 р. Аналогичный документ из Росреестра о кадастровой стоимости недвижимости выдается за 350 р.

Чтобы оценить транспортное средство потребуется от 2 до 5 тыс. руб. Тут учитывается несколько факторов – легковое или грузовое авто, используется ли машина в коммерческих целях, состояние транспортного средства.

Нотариальные услуги оплачиваются отдельно от госпошлины. Чтобы конкретизировать затраты на нотариуса при вступлении в наследство необходимо воспользоваться сервисом Федеральной нотариальной палаты. Величина платежа напрямую зависит от региона обращения.

Финальная стадия – регистрация имущественных прав на квартиру (ФЗ от 2015 года № 218) или автомобиль. Здесь наследнику также предстоит потратиться. Оформление объекта недвижимости обходится физическим лицам в 2000 р.

Если наследнику полагается доля в общей собственности многоквартирного дома, то размер госпошлины составляет 200 р.

Сроки

Наследникам первой очереди дается 6 месяцев для вступления в права. Аналогичное правило действует для претендентов на имущество в порядке представления.

Если доверенное лицо действует от имени наследника второй очереди, тогда бумаги подаются через 6 месяцев после гибели наследодателя. Пропуск сроков может привести к утрате наследства или затяжным судебным разбирательствам.

Важно! Смещение сроков допускается в особых случаях. Например, если наследник принял имущество по факту. Следовательно, заявление можно подать по истечении установленных сроков. Единственное условие – наличие бесспорных доказательств о принятии наследства.

Дальнейшие действия представителя

После получения свидетельства необходимо произвести государственную регистрацию имущественных прав. С 2019 года обязанность по предоставлению документов в Росреестр возлагается на нотариуса.

Если в состав наследственного имущества входит недвижимость, но нотариус должен передать информацию в Росреестр. Заявление оформляется наследником или его представителем. Квитанция об оплате госпошлины не предоставляется. Однако заявитель обязан ее оплатить, иначе документы будут возвращены без регистрации.

Процедура регистрации занимает от 7 до 12 дней. Основанием для предоставления государственной услуги является заявление наследника или его представителя. К нему прилагается перечень обязательных документов.

Чтобы поставить на учет транспортное средство необходимо обратиться в территориальное отделение ГИБДД. Подать документы нужно в течение 10 дней.

Иначе наследнику грозит штраф. Отсчет времени начинается с момента получения свидетельства. Необходимые регистрационные действия сотрудники ГИБДД осуществляют в течение рабочего дня.

Закон предусматривает возможность принятия наследства по доверенности. Но в документе должны быть прописаны соответствующие полномочия представителя. Чтобы избежать недоразумений, желательно проконсультироваться у юриста. Такая возможность имеется на нашем сайте. Заявка на звонок подается через форму обратной связи. При необходимости вы можете заказать проект доверенности у наших юристов.

  • В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
  • Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Задайте вопрос эксперту-юристу бесплатно!

Задайте юридический вопрос и получите бесплатную
консультацию. Мы подготовим ответ в течение 5 минут!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Все про доверенность

Зачем она нужна, как ее составить и что учесть

Если у вас нет времени или возможности получить почту, подготовить документы, продать квартиру или совершить другое юридическое действие, поможет доверенность.

С доверенностью можно передать часть своих прав, например получить вклад или забрать автомобиль со штрафстоянки.

В доверенностях не все так просто, как кажется. Эта статья — о тонкостях их оформления.

Что такое доверенность

Доверенность — это документ, который дает право одному человеку действовать от имени другого или от имени организации. В доверенности есть две стороны. Доверитель — тот, кто доверяет; и представитель, или доверенное лицо, — это тот, кому доверяют.

С точки зрения закона доверенность — это односторонняя сделка. Чтобы ее оформить, достаточно желания только доверителя. Присутствие или согласие представителя не требуется, но он вправе отказаться от доверенности.

Доверенности могут выдавать граждане и организации. В этой статье мы будем говорить только про доверенности от имени граждан.

Доверитель и представитель должны быть совершеннолетними и дееспособными. От имени детей и недееспособных граждан доверенности выдают их законные представители: родители, опекуны или усыновители. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут оформить доверенность на те действия, которые по закону они уже могут совершать самостоятельно — например, открыть вклад в банке.

В одной доверенности от имени доверителя и представителя могут выступать несколько человек. Например, три собственника квартиры могут доверить ее продажу одному представителю. Или один доверитель может выдать доверенность на участие в суде сразу трем юристам.

Доверенное лицо не может совершать сделки от имени доверителя в отношении самого себя и в отношении другого доверителя, представителем которого он выступает. Например, представитель не может сам купить квартиру, если на него оформлена доверенность для ее продажи. И не может продать эту квартиру другому человеку, доверенным лицом которого выступает.

Что нужно указать в доверенности

Доверенность действительна, если в ней есть минимум четыре реквизита: дата составления, сведения о доверителе и представителе, полномочия и подпись доверителя.

Дата составления. Может быть указана числом или прописью. Это очень важная информация, потому что именно от даты составления доверенности отсчитывается срок полномочий представителя.

Сведения о доверителе и представителе. К ним относятся: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, адрес регистрации.

Полномочия представителя. Права, которые доверитель передает представителю, должны быть законными, осуществимыми и конкретными. Например, можно уполномочить заключить договор дарения или получить посылку, но невозможно уполномочить заключить брак или получить паспорт.

Еще нужно указывать максимальные суммы сделок по доверенности, любые законные условия и ограничения полномочий максимально подробно и понятно.

В законе предусмотрены обязательные требования к некоторым доверенностям:

  1. В доверенности на дарение должен быть назван одаряемый и указан предмет дарения.
  2. В доверенности на принятие наследства или на отказ от наследства должно быть соответствующее полномочие.
  3. Полномочия на ведение дела о банкротстве должны быть оговорены в доверенности отдельно, в частности право представителя подписывать заявление о признании должника банкротом и голосовать по поводу заключения мирового соглашения.
  4. Доверенность на представительство в суде составляется с учетом требований ГПК РФ, АПК РФ или КАС РФ.
  5. Доверенность на представительство на стадии исполнительного производства оформляется в соответствии с требованиями статьи 57 ФЗ «Об исполнительном производстве». Например, полномочия обжаловать действия пристава или получать присужденное имущество должны специально оговариваться в доверенности.
  6. Представительство в органах загса должно предусматривать специальное полномочие на получение повторных свидетельств — пункт 2 статьи 9 ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Подпись доверителя. Доверенность недействительна без подписи лица, выдавшего ее.

Что желательно указать в доверенности

Срок действия доверенности. Если в доверенности нет срока ее действия, документ будет иметь силу один год. Максимального срока действия доверенности нет.

Образец подписи представителя. Это необязательный реквизит, но обычно его включают в доверенности в простой письменной форме.

Передоверие. Обычно представитель имеет право совершать действия по доверенности лично. Но если включить специальное условие о передоверии, то представитель сможет уполномочить совершать действия по доверенности другое лицо.

Например, муж оставил доверенность с правом передоверия на получение посылки своей жене. Жену отправили в командировку, и она в порядке передоверия оформила доверенность на дочь. Теперь они обе могут получать посылки.

Что нужно знать о передоверии:

  1. Правило о передоверии не работает автоматически. В доверенности должно быть прямо указано, что она выдается с правом передоверия. Если ничего не написано, значит, передоверить полномочия нельзя.
  2. Доверенность в порядке передоверия должна быть нотариально удостоверена, даже если первоначальная доверенность составлена без участия нотариуса.
  3. Включить условие о передоверии можно не во все доверенности. Передоверить полномочие получить зарплату, пенсию или пособие нельзя.

Форма исполнения доверенности

По форме исполнения есть два вида доверенностей: нотариальные и в простой письменной форме.

Нотариальные — это доверенности на сделки, требующие государственной регистрации или нотариальной формы. Например:

  1. Доверенность на продажу и покупку недвижимости.
  2. Доверенность на подачу заявления о кадастровом учете объектов недвижимости.
  3. Доверенность для получения представителем повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния.
  4. Доверенность на представление документов о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица в налоговый орган.

У нотариуса можно удостоверить любую доверенность — даже ту, для которой по закону не обязательна нотариальная форма.

Чтобы оформить нотариальную доверенность, нужно прийти к любому нотариусу с паспортом. Это платная услуга. Госпошлина за удостоверение доверенности от имени физического лица — от 100 до 500 рублей, в зависимости от вида полномочий и степени родства с представителем. Доверенность сыну или маме обойдется дешевле, чем постороннему человеку. Еще стоимость доверенности будет увеличиваться, если число представителей более двух, — на 100 рублей за каждого представителя, но не более 1500 рублей.

Если вы точно знаете, какие полномочия вам нужны и как их сформулировать, можно напечатать доверенность самостоятельно и попросить нотариуса просто ее удостоверить. Главное, чтобы там были все обязательные реквизиты.

Еще можно попросить нотариуса изготовить доверенность. У него уже есть шаблоны на все случаи жизни — нотариус добавит ваши личные сведения и распечатает на красивом бланке. За эту работу нотариус возьмет плату «за услуги правового и технического характера». Стоимость может в несколько раз превышать сумму госпошлины, но зато не придется ни о чем беспокоиться. Нотариус сам разберется, чего вы хотите и как это оформить.

Даже если доверенность составлял нотариус, в нотариальной конторе ее нужно прочитать и проверить. Нотариус может опечататься в важных сведениях, например в фамилии или адресе. В дальнейшем это можно исправить у того же нотариуса бесплатно, но лучше проверить все на месте.

Заверить может не только нотариус

Удостоверить доверенность может не только нотариус. В зависимости от ситуации нотариальной будет считаться:

  1. Доверенность заключенного, которую удостоверил начальник места лишения свободы.
  2. Доверенность пациента, удостоверенная администрацией стационарного лечебного учреждения. Это правило касается только доверенностей на получение заработной платы, вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий или на получение корреспонденции, за исключением ценной.
  3. Доверенность человека, пребывающего в социальном учреждении с постоянным проживанием, которую удостоверила администрация этой организации.
  4. Доверенность военнослужащего и членов его семьи, проживающих на территории, недоступной для посещения нотариуса, удостоверенная командиром воинской части.

Доверенности в простой письменной форме можно самостоятельно напечатать на компьютере или написать от руки. Например, чтобы получить справку, документ или обратиться за назначением пенсии в Пенсионный фонд РФ, не нужно идти к нотариусу. Можно поручить эти действия другому лицу, указав в доверенности сведения о доверителе и представителе, дату доверенности, полномочия и срок действия. Еще в простой письменной форме можно оформить доверенность на управление автомобилем, получение трудовой книжки на работе.

Некоторые доверенности в простой письменной форме нужно заверить у должностных лиц различных организаций. Например, доверенность на получение ценной посылки можно заверить не у нотариуса, а у начальника почтового отделения. А доверенность на распоряжение вкладом — у сотрудника банка. Это бесплатно.

В зависимости от объема полномочий представителя выделяют три вида доверенностей:

  1. Разовые — для одного конкретного действия. Например, на получение посылки на почте.
  2. Специальные — для ряда однотипных действий. Например, на представление интересов в суде.
  3. Генеральные, или общие, — для самых разных юридических действий, в том числе на покупку или отчуждение имущества и подписи документов.

Примеры доверенностей

Видов доверенностей по полномочиям очень много. В статье мы рассмотрим самые популярные.

Судебная доверенность. Один из самых распространенных видов доверенностей — доверенность на представление интересов в суде.

Доверенность для суда может удостоверить:

  1. Нотариус.
  2. Руководитель организации, в которой работает или учится доверитель, например гендиректор фирмы или ректор университета.
  3. ТСЖ, управляющая компания или жилищно-строительный кооператив, управляющие многоквартирным домом по месту жительства доверителя.
  4. Администрация организации социального обслуживания или стационарного лечебного учреждения, в котором находится доверитель.
  5. Командир воинской части, если доверенности выдаются военнослужащими, работниками этой части или членами их семей.
  6. Начальник места лишения свободы, если доверитель отбывает в нем наказание.

Все, кроме нотариуса, обязаны удостоверить доверенность бесплатно. Об этих правилах мало кто знает. Обычно в суд приходят с платными нотариальными доверенностями, хотя можно бесплатно удостоверить доверенность прямо на работе или рядом с домом.

Есть еще один нюанс: доверитель может устно в судебном заседании заявить о своем представителе. Например, истец подал в суд иск о взыскании долга с соседа. Он хочет сам участвовать в судебном заседании, но для поддержки ему нужен племянник. Истец может не ходить к нотариусу или в управляющую компанию. Он просто придет в суд с племянником и на заседании заявит ходатайство о допуске своего представителя. Так и скажет: «Прошу допустить племянника в качестве моего представителя». Судья разрешит племяннику участвовать в деле, и он станет представителем истца, как будто у него есть доверенность. Теперь оба могут выступать в суде, давать объяснения и задавать вопросы ответчику.

Есть еще один способ сэкономить на нотариусе — составить письменное заявление, в котором также попросить допустить в качестве представителя какое-либо лицо и указать его полномочия. Заявление нужно отдать судье на судебном заседании.

Доверенность на получение посылки. По почтовым правилам корреспонденцию вправе забрать только тот человек, на чье имя она адресована, или его представитель.

Чтобы получить отправление, адресованное другому человеку, нужно предъявить паспорт и доверенность. Для разных почтовых услуг подходят разные доверенности.

Какая доверенность подойдет на почте

Для заказного письма, бандероли, мелкого пакета, посылки Для ценных отправлений: бандероли, посылки, EMS Для денежных переводов, пенсии, пособия, субсидии
Нотариальная доверенность Нотариальная доверенность Нотариальная доверенность
Доверенность, заверенная в почтовом отделении Доверенность, заверенная в почтовом отделении
Доверенность, заверенная по месту работы, учебы, лечения

Доверенность на продажу квартиры. Для любых сделок с недвижимостью подойдет только нотариальная доверенность.

Кроме обязательных реквизитов в ней должен быть адрес квартиры, которую нужно продать, а если продается доля, то нужно обязательно указать ее размер. Перечисляются организации и учреждения, где доверенное лицо вправе представлять интересы доверителя: Росреестр, МФЦ, банк, паспортный стол. Еще одно важное условие — имеет ли право доверенное лицо получить деньги от покупателя.

Если квартира или доля в ней принадлежит ребенку младше 14 лет, то доверенность выдается законным представителем: отцом, матерью, опекуном или усыновителем. Ребенка вести в нотариальную контору не нужно. Если ребенку уже исполнилось 14 лет, тогда на доверенности ребенок с согласия законного представителя ставит свою подпись.

Доверенность в банк. При открытии вклада и в течение его действия вкладчик может уполномочить другого человека снимать деньги с вклада и пополнять его.

Такую доверенность может удостоверить нотариус, организация, в которой доверитель работает или учится, или администрация стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на лечении. В особых случаях доверенность может удостоверить также начальник места лишения свободы — для заключенных, командир воинской части — для военнослужащих.

Еще доверенность на действия с вкладом можно оформить прямо в банке, где открыт вклад. Сотрудник банка распечатает бланк и удостоверит его, а вкладчик заполнит данные о доверенном лице.

Доверенность на автомобиль. По правилам дорожного движения для управления чужим автомобилем водителю не требуется доверенность — достаточно иметь полис ОСАГО, допускающий его право на управление этим автомобилем.

Но для других действий, например для изъятия авто со штрафстоянки, доверенность понадобится. Ее можно составить в простой письменной форме — написать от руки или заполнить бланк, скачанный из интернета.

Кроме сведений о водителе и собственнике автомобиля необходимо указать все данные автомобиля.

Как проверить доверенность

Если у вас есть реквизиты нотариальной доверенности, можно проверить подлинность и срок ее действия при помощи специального нотариального сервиса. Система проверит, есть ли этот документ в общем реестре и действует ли он.

Если вы покупаете или продаете квартиру, а от имени другой стороны действует представитель по доверенности, лучше проверить доверенность дважды. Первый раз — сразу на этапе сбора документов, а второй — в день регистрации сделки в Росреестре, чтобы сделку не признали недействительной или не приостановили регистрацию права.

Прекращение доверенности

Доверенность может прекратить свое действие сама по себе или в связи с отменой доверителем.

Сама по себе доверенность перестает действовать, когда истекает ее срок или исполняется полномочие, на которое она выдана. Например, если доверенное лицо продало вашу квартиру, то доверенность больше не действует.

Еще доверенность прекращает свое действие, если доверитель умер. В этом случае его правопреемники должны сообщить о прекращении доверенности доверенному лицу и всем организациям, в которых эта доверенность работает.

Доверитель в любой момент может отозвать доверенность. Например, если изменились жизненные обстоятельства и в доверенности больше нет необходимости.

Самый простой способ отозвать доверенность — сделать это через нотариуса. Так можно отменить любую доверенность — и нотариальную, и в простой письменной форме. Нужно только заверить отзыв у нотариуса. Отозвать нотариальную доверенность может любой нотариус, не обязательно тот, кто заверял ее. Он внесет данные в реестр доверенностей. Все ведомства имеют доступ в эту систему и могут проверить подлинность и срок действия документа.

При оформлении сделки регистратор проверит доверенность по базе или отправит запрос напрямую нотариусу. Росреестр, приставы, администрация и нотариусы обмениваются документами по внутренним каналам связи.

Доверитель не обязан сообщать об отзыве доверенности риелторам и покупателям квартиры. Считается, что они об этом узнают на следующий день. Если сделку все равно оформят по аннулированной доверенности, договор признают недействительным.

Еще сведения об отмене доверенности в простой письменной форме можно опубликовать в официальном издании, в котором публикуются сведения о банкротстве. Сейчас это газета «Коммерсант». Нужно составить уведомление об отмене доверенности и нотариально засвидетельствовать подпись на нем. Все заинтересованные лица будут считаться извещенными об отмене доверенности через месяц со дня публикации, если они не были извещены об отмене ранее. Именно с этой даты доверенность будет считаться полностью прекратившейся. За этот месяц представитель сможет законно совершать сделки, даже если доверенность уже отменена. Поэтому с введением реестра доверенностей этот способ стал менее удобным.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: