Отказ от супружеской доли в наследстве

Раздел имущества в разных ситуациях после смерти супруга: почему без юридического сопровождения жене бывает трудно получить свою долю в положенном объеме

Умирает супруг. Обычно мужчины женятся в более старшем возрасте, чем женщины, поэтому на несколько лет оказываются старше своих жен. Живут мужчины-россияне в среднем 67 лет, тогда как женщины традиционно проживают на 10 лет дольше. Так что проще рассматривать ситуацию, когда умирает муж, а наследство получает жена.

Хотя смерть члена семьи может наступить и в более раннем возрасте. Причиной обычно становятся или тяжкое заболевание, или несчастный случай, или совершение преступления, или ведение военных действий. А иной раз жена или муж обращаются в суд по поводу признания пропавшего супруга умершим.

Близкого человека больше нет, но при жизни он обладал имуществом. После смерти его собственность должна перейти самым близким родственникам по наследству. Однако для этого потребуется выяснить, какое именно имущество подлежит разделу между родственниками. Вещи и недвижимость наследодатель мог (если бы пожелал) выделить еще при жизни из общей семейной собственности и оформить это обособленное имущество в личное владение.

Формы правопреемственности

Наследовать имущество покойного можно тремя способами:

  • в порядке очередности (участники дележа – ближайшие родственники и иждивенцы);
  • по завещанию;
  • в смешанном составе, когда часть имущества переходит по завещанию, а всё неучтенное в документе достается наследникам по закону (один и тот же наследоприниматель может получить имущество и по закону, и по завещанию).

Муж мог выразить в завещательном документе любые пожелания, касающиеся распределения своего имущества после кончины. Только необходимо, чтобы его намерения соответствовали нормам российского законодательства. А для этого потребуется проконсультироваться с компетентным адвокатом, который оказывает помощь в разрешении вопросов в сфере семейного права и наследования.

Если составлено завещание, претензии наследников по закону сложно считать значимыми. Хотя отдельные пункты завещания, как и целый документ можно оспорить в суде в следующих ситуациях.

1. Указано не то имущество, что принадлежит наследодателю.

2. Не учтены интересы обязательных наследников:

  • несовершеннолетних;
  • инвалидов (недееспособных потенциальных правопреемников);
  • иждивенцев в особом статусе.

В таких ситуациях обязательные наследники получают только 50 % от полагающегося им имущества, если бы они становились наследниками по закону.

3. Выясняется, что завещание писалось:

  • под давлением (физическим, моральным);
  • в результате введения наследодателя в заблуждение;
  • лицом, не вполне осознающим то, что он делает.

4. Волеизъявление (в том числе определение размеров долей или конкретных предметов и их идентификация) обозначено не вполне четко.

5. В завещании указано, что детям (без учета их числа и без обозначения имен) отходит определенная часть имущества. Но появляется еще один ребенок, который также претендует на свою часть имущества с учетом уменьшения размера долей всех прочих детей.

6. Наследника по завещанию признали недостойным (ст. 1117 ГК РФ), если совершенные им противоправные действия были направлены или против наследодателя, или против других наследников. Также недостойный наследник мог действовать в интересах третьих лиц (добиваться незаконным способом, чтобы они получили определенные доли) или же стремился увеличить свою часть, хотя изначально наследодатель не желал этого (п. 1).

Оформление наследства

После смерти мужа отводится не более 6-ти месяцев, чтобы жена могла заявить о своем праве на наследство. В определенных случаях имеет смысл связаться с опытным адвокатом, это поможет избежать проблем с оформлением документов.

В первую очередь, если речь идет о наследовании по закону (нет завещания), имущество покойного делят:

  • супруга (вдова);
  • дети;
  • родители.

В случае, если у покойного не было детей, а родители умерли, всё имущество переходит в собственность жены (ст. 1142 ГК РФ). Если у умершего мужа были близкие родственники, но они не пожелали заниматься оформлением наследства или отказались от него, тогда всё имущество покойного также достанется вдове.

Особые обстоятельства

Во-первых, после развода женщина не может претендовать на свою часть наследства по закону. Наследопринимателем считается только то лицо, которое состояло с покойным в браке. Все прежние личные имущественные обязательства, которые давал наследодатель своей бывшей супруге или другим гражданам, прекращают свое действие.

Во-вторых, первоочередными наследниками считаются все дети покойного. Здесь не имеет значения, состоял ли наследодатель в брачных отношениях с женщиной, родившей от него ребенка. Главное, доказать, что наследник – это именно его ребенок. Задействованный адвокат поможет заказать экспертизу ДНК, а впоследствии обратиться в суд. Также толковый юрист может выступать на стороне законной супруги и ее детей, доказывая, что новоявленное лицо не может считаться ребенком наследодателя.

К сведению. Инициатором оформления наследства (наследодателем) выступает субъект, достигший совершеннолетия и являющийся дееспособным. Лицам, которым становится известно содержание документа, если наследодатель не желает его разглашения, запрещено передавать сведения кому-либо (ст. 1123 ГК РФ). Даже сам факт составления завещания должен оставаться в тайне.

Правила оформления завещания

1. Документ имеет письменную форму. Должно быть 2 экз.

2. В завещательном документе должны содержаться:

  • перечень лиц, которые становятся наследопринимателями;
  • список имущества;
  • способ распределения вещей, недвижимости, права требования и пр.;
  • способ распределения долговых обязательств (желательное условие).

3. Оформляется завещание в присутствии ответственного сотрудника нотариальной конторы.

4. Завещание вкладывается в конверт и запечатывается. Пакет заверяется нотариусом. Затем этот пакет вкладывается в другой конверт. Хранится завещание в закрытом виде до момента кончины наследодателя.

Это закрытый тип завещания, когда текст остается неизвестным для всех, кроме того, кто его составлял. Может использоваться и открытый тип, когда завещательный документ, составленный и подписанный наследодателем, заверяется нотариусом, после чего вкладывается в конверт. К тому же текст составляется в присутствии нотариуса. Желательно привлечь адвоката, чтобы все пункты документа оказались исполнимыми.

5. Один экз. хранится у нотариуса, другой – у наследодателя. Осматривая личные вещи покойного, можно обнаружить завещание. К тому же обладатель имущества может обратиться к своему адвокату, чтобы это ответственное лицо посодействовало своевременному выявлению правопреемников.

6. Наследники в 6-месячный период, начинающий исчисляться с момента смерти наследодателя, должны обратиться к нотариусу для заявления себя в роли правопреемников (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). В противном случае открытие наследственного дела завершится распределением имущества по закону.

Читайте также:
Как получить наследство по завещанию в России

Но в особых обстоятельствах этот срок может быть продлен, если потенциальный наследоприниматель обратится в суд.

Доля жены в обычных ситуациях

Имущество наследодателя наследники первой очереди обычно делят поровну. Однако жена имеет возможность доказать, что ее доля в совместно нажитом имуществе должна быть большей, чем доля покойного мужа.

Простой пример. В перечень наследников первой очереди входят жена, трое детей, мать покойного. То есть всего 5 наследников. Так как всё имущество супругов считалось совместно нажитым, оно для удобства исчисления делится на десять частей. И тогда:

– матери достается 1/10;

– каждому ребенку – по 1/10 (всего 3/10);

– жене – половина совместной собственности (5/10) плюс 1/10 в виде наследства, итого – 6/10.

Полученная недвижимость непременно должна быть зарегистрирована на имя нового собственника в территориальном подразделении Росреестра.

Особенности деления имущества супруга

Жена получает наследство всегда, кроме случаев, когда она не вписана в завещание или же признана недостойным наследником. Однако это не означает, что муж имел право распределять все имущество, которое супруги обрели в браке. Ведь покойный наследодатель мог вписать в свое завещание и те объекты, что принадлежат семье.

Это означает, что имущество сперва подлежит разделу, и только после того, как будет выделена доля покойного супруга, можно рассматривать вариант раздела. Вопросы выделения доли рассматривает судья, он же выносит решение на основании документов и свидетельских показаний. К тому же супруг при жизни мог:

– вести паразитический образ жизни (жить за счет доходов жены);

– тратить заработанные средства не на потребности семьи, а на посторонних лиц и на проекты, которые не согласовывались с супругой;

– вкладывать семейные средства в бизнес, а выгоду от реализации проекта не возвращать в семью;

– расходовать на сомнительные потребности.

Тогда доля покойного супруга значительно уменьшается, а доля его жены пропорционально возрастает. Потребуется серьезное юридическое сопровождение, чтобы подтвердить указанные факты в ходе судебного процесса. Порой даже имеет смысл привлечь высококвалифицированного адвоката, занимающегося вопросами наследования в особых ситуациях.

Наследство супруга: если имущество с долгами

Нередко наследоприниматели отказываются от предлагаемого им наследства. Дело в том, что супруг, доля которого выделена, мог использовать свои средства не на семейные, а на личные цели, при этом наращивал личные долги. Иной раз ответственный адвокат сталкивается с ситуацией, когда объём задолженности одного из супругов начинает превышать размер его состояния.

В случае смерти супруга-должника встает вопрос не только о переходе права собственности к наследнику, но и о выплате долга. От такого “наследства” желательно отказаться не только жене, но и другим родственникам. При этом именно на жену покойного заёмщика часто возлагают обязанности по погашению задолженности вне зависимости от того, становится она наследницей или нет.

Задействованному адвокату приходится разбираться в ситуации, чтобы на его клиента не переложили личные долговые обязательства покойного супруга. Но тогда ей придется отказаться от наследства, и порою это лучший из вариантов.

Наследование имущества гражданского мужа

Так называемый гражданский брак, именующийся еще сожительством, не признаётся российским законодательством. Только брачные отношения, оформленные официально в ЗАГСе, считаются законными. На них распространяются правила СК РФ.

Однако гражданские супруги могут:

  • иметь совместных детей;
  • проживать в одном помещении;
  • вести совместное хозяйство;
  • заключать договоры со взаимными обязательствами.

Но так как сожительство не считается законным браком, в случае смерти гражданского мужа (если у него нет детей, а родители умерли) всё его имущество перейдет более отдаленным единокровным родственникам. Гражданская жена не получит ничего, если она не подпадает под категорию нетрудоспособной иждивенки.

Здесь будут действовать правила не СК РФ, а Гражданского кодекса. Задействованный адвокат гражданской жены обратит внимание суда не на п. 1 ст. 1149 ГК РФ, где упоминается в качестве иждивенки нетрудоспособная супруга, а на общее положение. В п. 2 ст. 1148 говорится, что наследником может стать лицо любого пола и возраста:

  • нетрудоспособное;
  • проживавшее с наследодателем 1 год и более;
  • жившее с обладателем имущества до момента его смерти;
  • пребывавшее на иждивении наследодателя.

Важно! Обычная домохозяйка, не зарабатывающая денег, не может считаться нетрудоспособной иждивенкой. Чтобы сожительница стала правопреемницей покойного супруга, ее следует списать в завещание. Это положение отличает гражданскую супругу от законной.

Если же в семье гражданских супругов рождаются дети, они считаются полноправными наследниками. В случае отсутствия других ближайших родственников, таких как законная жена или родители, именно им достанется всё имущество покойного отца, а не гражданской жене.

Не станет ли вторичное замужество вдовы поводом для оспаривания ее права на наследство покойного мужа?

Можно с уверенностью заявить, что вторичное замужество женщины, еще не ставшей правообладательницей имущества покойного, не становится препятствием для получения ею наследства. Даже если бы другие потенциальные правопреемники подтвердили в суде, что вдова не ценила брачных отношений, изменяла мужу при его жизни, эти доводы не имели бы значения.

В российском законодательстве отсутствует положение, так или иначе запрещающее изменять мужу или вдове выходить замуж вторично. Женщина может выйти еще раз замуж даже на второй день после кончины прежнего супруга, оставившего ей наследство. Здесь вопросы совести никак не касаются вопросов законности.

Однако в завещании может быть указано, что вдова, желающая стать наследницей, лишается права на вторичное замужество в течение определенного периода. Но и это положение может быть оспорено в суде, если за дело возьмется серьезный адвокат.

Оформление наследства

День смерти наследодателя принято считать днем открытия наследства. Если же в случаях катастрофы, похищения, ведения военных действий или в иных ситуациях тело супруга не было найдено, но нет сомнений, что человек умер, его могут признать умершим в ходе судебного разбирательства (п. 1 ст. 45 ГК РФ).

Отводится время для того, чтобы убедиться в его смерти. Этот срок может продолжаться в разных обстоятельствах от 6-ти мес. до 5-ти лет. Суд решает, что гражданин умер. Тогда день принятия судебного решения считается днем открытия наследства.

Читайте также:
Права наследников первой очереди без завещания

Местом открытия наследства становится:

  • или место проживания гражданина, оставившего имущество после смерти;
  • или место нахождения недвижимости, считающейся наиболее ценной.

Дальше следует обращение к нотариусу, осуществляющему свою деятельность в этом районе. А после получения имущества необходимо оформить переход права собственности (если это недвижимость) в Росреестре.

Чтобы потенциальный наследник имел возможность заявить о своих правах, отводится полгода. В особых ситуациях сроки принятия наследства могут быть продлены на 3 мес. (п. 3 ст. 1154 ГК РФ). Но это положение не касается ни супруги, ни детей покойного, так как они являются первоочередными правопреемниками.

Сроки принятия наследства могут быть пропущены только по причинам:

  • болезни женщины;
  • заболевания близкого родственника, когда жене приходится осуществлять уход за ним;
  • неосведомленности, что произошла трагедия (к примеру, длительного пребывания в отдаленной местности, где мобильная связь слишком затруднительна, или за границей);
  • нахождения жены в значительном отдалении по служебным делам без возможности своевременно прибыть к месту открытия наследства.

Суд может восстановить пропущенный срок, если толковый адвокат докажет и обоснует, что для этого имеются законные основания.

Существенный момент. Завещание может быть не найдено в вещах покойного, но еще один экземпляр документа должен храниться у нотариуса. Остается выяснить, в какую именно нотариальную контору обращался гражданин, составивший завещательное распоряжение.

Документы для предъявления нотариусу

В нотариальную контору претендентке на получение наследства следует предоставить:

  • свой паспорт;
  • завещание или же документальное подтверждение своего родства с покойным (свидетельство о браке);
  • подтверждение, что наследодатель проживал последний период по конкретному адресу (справка выдается в паспортном столе);
  • свидетельство о смерти или решение суда о признании супруга умершим.

Здесь приведен список документов, обязательных к предъявлению. Но он может быть расширен, если у нотариуса возникнут сомнения или вопросы.

К примеру, беременная женщина заявляет, что собирается родить ребенка от наследодателя, который уже умер. Эта новость вынудит нотариуса отложить момент распределения имущества до дня рождения ребенка и выяснения, действительно ли отцом малыша является покойный наследодатель (ст. 1166 ГК РФ).

Также может предъявить права бывшая супруга наследодателя, если в распавшейся семье воспитывались несовершеннолетние дети. Даже при наличии завещания, в котором нет упоминания о детях, родившихся в этом браке, законодатель не позволяет оставлять их без наследства. Несовершеннолетние наследники тогда получат половину от тех долей, которые имели бы в случае наследования по закону. Зато бывшая супруга останется без наследства.

Но если брак не был расторгнут, а муж сожительствовал с другой женщиной, называя эти отношения семейными, тогда законная супруга получит в наследство имущество, полагающееся по ее статусу. В данной ситуации гражданской супруге потребуется подтверждать в суде тот факт, что бывшие супруги, не успевшие расторгнуть брак, не вели совместного хозяйства и не имели общей семейной собственности.

Так что с получением имущества умершего мужа могут возникнуть серьезные осложнения. Наследники часто привлекают компетентного адвоката, чтобы уверенно провести переговоры с другими заинтересованными лицами, а также собрать документы для представления нотариусу и в суде.

Обязательная доля в наследстве: кто получит имущество без завещания

Что такое обязательная доля в наследстве

Оставил умерший завещание или нет, часть его имущества должны получить некоторые ближайшие родственники. Их называют необходимыми наследниками. Закон устанавливает ограничение свободы завещания, чтобы обезопасить определенные категории людей. Нормы, в которых указаны обязательные наследники, появились еще в римском праве. Современное законодательство гарантирует долю наследства, даже если в завещании написано, что родственникам не должно достаться ничего, либо указана меньшая доля и все имущество отписано другим людям. Суд может решить вопрос о передаче наследства вопреки воле составителя завещания.

Кто имеет право на обязательную долю

В соответствии с п.1 ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля положена:

  • несовершеннолетним и нетрудоспособным детям умершего, в том числе усыновленным;
  • нетрудоспособным супругам и родителям;
  • иждивенцам.

Последних делят на две категории:

  1. Законные наследники с признанной нетрудоспособностью на день смерти завещателя. Они должны находиться на его иждивении не менее года; совместное проживание не обязательно.
  2. Иждивенцы, не входящие в законный список наследников, но зависящие от наследодателя не менее года; совместное проживание обязательно.

Отдельно разберем термин «нетрудоспособные». К этой категории относятся и несовершеннолетние, и пенсионеры, в том числе если у них есть государственные выплаты по инвалидности или по старости. Исключение — родственники и иждивенцы, которые ушли на пенсию раньше по льготным условиям. Несовершеннолетние дети до 18 лет — обязательные наследники, несмотря на то что они уже могут работать.

Важно учесть, что доля рассчитывается, если права перечисленных категорий людей нарушаются завещанием. Когда в документе указаны соответствующие или большие доли, их перерасчет не требуется. Вступившие в наследство родственники получают не только права, но и обязанности. Так, они должны возместить расходы на управление имуществом и его охрану, а также долги умершего.

Кто не имеет права

Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.

Еще одна интересная категория — наследники по трансмиссии. Это ближайшие родственники прямого наследника. В случае с обязательными долями они не получат ничего от человека, который умер вскоре после завещателя, не успев принять наследство. Кроме того, внуки и правнуки наследодателя также не претендуют на обязательную долю, даже если их родителей тоже не стало до открытия наследства.

Ст. 1117 ГК РФ позволяет признать наследников «недостойными», это касается и обязательной доли. Это происходит в случае, когда в судебном порядке доказаны умышленные противоправные действия по отношению к завещателю или его наследникам. То же касается людей, которые должны были содержать умершего, но уклонялись от обязанностей.

Размер обязательной доли

Для завещаний, зарегистрированных после 1 марта 2002 года, обязательная доля составляет не менее половины того, что наследник мог получить по закону. То есть если в завещании указано много людей, их доли будут уменьшаться пропорционально, чтобы добрать необходимое имущество для обязательных наследников. Раньше размер доли был выше. В случае когда завещание составлено ранее 1 марта 2002 года, родственники получат не менее 2/3 доли независимо от его содержания.

Читайте также:
Супружеская доля в наследстве при наличии завещания

Чтобы рассчитать размер наследства, учитывают всех законных родственников и иждивенцев умершего. Например, в завещании отца указано, что он оставляет квартиру одному из сыновей. При этом второй его ребенок признан нетрудоспособным и имеет право на обязательную долю. Если бы умерший не написал завещания, закон присудил бы братьям по половине квартиры. Так как обязательная доля — это 1/2 от возможного наследства по закону, нетрудоспособный сын имеет право на половину половины, то есть 1/4 имущества. Получается, что указанный в завещании наследник получит 3/4 доли в квартире, а второй — 1/4.

При расчетах учитывается стоимость всего имущества, включая мебель и технику в квартире, личный транспорт и счет в банке. При этом неважно, указаны они в завещании или нет. Если наследодатель упомянул в документе одну квартиру, а их у него две, между наследниками разделят всю имеющуюся недвижимость. Каждую конкретную ситуацию суд изучает в законном порядке. При рассмотрении дела может быть отказано в выдаче обязательной доли, если речь идет о квартире, к которой вы не имеете отношения, а другой наследник живет в ней и распоряжается имуществом.

Отказ от обязательной доли

Сразу после смерти человека нотариус учреждает «наследственный фонд». Для этого подробно учитываются все пожелания умершего, указанные в завещании. По желанию наследодателя, имущество может выдаваться не разово, а например, ежегодно или ежемесячно, в денежном эквиваленте.

Если вам присудили обязательную долю в наследстве, вы можете от нее отказаться, чтобы не брать на себя расходы и долги умершего. Но нельзя сделать это в пользу другого человека, указанного в завещании. Ваш отказ и без того автоматически увеличит долю каждого из наследников, которые вступят в права. Если обязательный наследник — несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный, отказ должны рассмотреть органы опеки и попечительства.

Комментарии эксперта

Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России, управляющий партнер «ЛЕГЕС БЮРО»:

— Разногласия между лицами, претендующими на наследство, возникают достаточно часто, сопровождаются длительными судебными процессами и порой приводят к совершенно неочевидным результатам распределения имущества между наследниками. Действительно, вопросы наследования вполне определенно урегулированы Гражданским кодексом Российской Федерации. Однако важно понимать, что ГК, как и любой другой закон, не может учесть все многообразие возникающих жизненных ситуаций и, более того, не должен содержать правила относительно каждой из них. Нормативно-правовой акт, исходя из своего предназначения, должен содержать общие принципы регламентации отношений и предусматривать типичный порядок действий, обусловленных, в частности, необходимостью вступить в наследство. Суд, в свою очередь, принимая во внимание все обстоятельства дела, по своему внутреннему убеждению оценивая доказательства, применяет нормы права в соответствии со сложившейся или еще складывающейся судебной практикой.

Законодательство устанавливает принцип свободы завещания. То есть наследодатель может завещать имущество в пользу любого лица, не обосновывая свое желание. Но законодатель предусмотрел и исключения из этого правила. Его можно рассматривать как некую специальную социальную меру, направленную на безопасность нетрудоспособных иждивенцев.

На практике часто возникают споры, связанные со стоимостью наследства. А этот вопрос напрямую увязан с установлением размера обязательной доли. В рамках судебных процедур назначаются оценочные экспертизы и правопритязания всех участников процесса, которые претендуют на долю, учитываются расчеты эксперта по стоимости имущества.

Самая распространенная ситуация: иждивенцами наследодателя признаются его дети (до наступления совершеннолетия), супруг или родители (если они достигли пенсионного возраста или являются нетрудоспособными по медицинским основаниям).

Нередки случаи споров, инициированных лицами, которые также считают себя иждивенцами наследодателя, но не входят в перечень лиц, указанный выше (сестры, братья, тети, племянники). Но если такие лица в рамках судебных процедур смогут доказать, что они действительно находились на иждивении наследодателя, то и за ними будет признано право на обязательную долю.

В соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ, суд может уменьшить долю наследства или отказать в ней, когда другой претендент пользовался этим имуществом или использовал его для заработка (например, работал на машине умершего по доверенности). Наследники могут отказаться от полагающегося им имущества. Как правило, это связано с долговым обременением, которое оно несет. В случае отказа всех наследников от принятия наследства имущество считается выморочным. Недвижимость переходит в собственность муниципального образования, а если находится на территории городов федерального значения, — в собственность соответствующего субъекта Российской Федерации. Иное выморочное имущество переходит в федеральную собственность.

Отказ от супружеской доли в наследстве

Обзор документа

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 апреля 2018 г. N 53-КГ18-8 Суд отменил принятые по делу судебные акты в части признания жилого помещения общим имуществом супругов и направил дело в этой части на новое рассмотрение, поскольку нижестоящими судами не был учтен отказ одного из супругов от выделения супружеской доли

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего Юрьева И.М.,

судей Рыженкова А.М. и Назаренко Т.Н.

рассмотрела в судебном заседании гражданское дело по иску Михневич Татьяны Николаевны к Карнацкой Анне Викторовне, действующей в интересах несовершеннолетних детей Михневича О.Э. и Михневич У.Э., об определении порядка пользования наследственным имуществом, по иску Карнацкой Анны Викторовны к Михневич Татьяне Николаевне о признании жилого помещения общим имуществом супругов, выделе супружеской доли, признании права собственности на 14 доли в праве общей собственности на жилое помещение, исключении из состава наследственного имущества доли в праве, признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону, определении долей в наследственном имуществе,

по кассационной жалобе Михневич Т.Н. на решение Боготольского районного суда Красноярского края от 5 мая 2017 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 13 сентября 2017 г.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Рыженкова А.М., Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации установила:

Читайте также:
Налогообложение при продаже квартиры полученной по наследству

Михневич Т.Н. (с учетом уточненных требований) обратилась в суд с иском к Карнацкой А.В., действующей в интересах несовершеннолетних детей Михневича О.Э. и Михневич У.Э., об определении порядка пользования наследственным имуществом в виде квартиры, расположенной по адресу: . передаче квартиры в пользование Карнацкой А.В. до 24 февраля 2022 г.; взыскании с Карнацкой А.В. компенсации за пользование имуществом за период с 6 мая 2016 г. до 24 февраля 2022 г. в сумме 4 000 руб. ежемесячно.

В обоснование заявленных требований ссылалась на то, что 18 июня 2011 г. умер ее сын Михневич Э.Г., после смерти которого открылось наследство в виде указанной выше квартиры. Наследниками являются она и дети наследодателя. Карнацкая А.В. сдает квартиру в аренду по договору коммерческого найма, в связи с чем должна нести бремя расходов по содержанию данного имущества. Учитывая сложившийся между сторонами порядок пользования наследственным имуществом, Карнацкая А.В. должна выплачивать Михневич Т.Н. половину получаемой арендной платы.

Карнацкая А.В. обратилась в суд с иском к Михневич Т.Н. (с учетом уточненных требований) о признании квартиры по адресу: . общим имуществом Михневич Э.Г. и Карнацкой А.В.; признании за ней права собственности на 1/2 доли в праве общей собственности на данную квартиру; исключении из состава наследства 1/2 доли в праве общей долевой собственности на спорную квартиру; признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону, выданного Михневич Т.Н. после смерти Михневича Э.Г., умершего 18 июня 2011 г.; прекращении зарегистрированных прав на 1/2 доли в праве общей долевой собственности на данное жилое помещение и признании Михневич Т.Н., Михневич У.Э., Михневича О.Э. принявшими в установленный законом срок наследство, открывшееся после смерти Михневича Э.Г., каждым в размере 1/6 доли в праве общей долевой собственности на спорное жилое помещение.

Требования мотивировала тем, что с 17 сентября 2004 г. по 6 мая 2011 г. состояла в браке с Михневичем Э.Г. 29 мая 2007 г. ими была приобретена квартира по адресу: . право собственности на которую было зарегистрировано за Михневичем Э.Г. 18 июня 2011 г. Михневич Э.Г. умер. Наследниками первой очереди являются его мать Михневич Т.Н., отец Михневич Г.А., а также дети Михневич О.Э., . г.р., и Михневич У.Э., г.р. Михневич Г.А. отказался от своей доли в наследстве в пользу Михневич Т.Н. Истец полагала, что на момент смерти наследодателя ей принадлежала 1/2 доли в праве общей собственности на спорную квартиру, так как она была приобретена в период ее брака с Михневичем Э.Г. Оставшаяся 1/2 доли в праве общей долевой собственности на спорную квартиру должна быть распределена между наследниками первой очереди.

Определением Боготольского районного суда Красноярского края от 10 апреля 2017 г. гражданские дела по указанным искам были объединены в одно производство.

Решением Боготольского районного суда Красноярского края от 5 мая 2017 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 13 сентября 2017 г., отказано в удовлетворении иска Михневич Т.Н. к Карнацкой А.В., действующей в интересах несовершеннолетних детей Михневича О.Э. и Михневич У.Э., об определении порядка пользования наследственным имуществом.

Иск Карнацкой А.В. к Михневич Т.Н. о признании жилого помещения общим имуществом супругов, выделе супружеской доли, признании права собственности на 1/2 доли в праве общей собственности на жилое помещение, исключении из состава наследственного имущества доли в праве, признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону, определении долей в наследственном имуществе удовлетворен частично.

Спорная квартира признана совместно нажитым имуществом Михневич Э.Г. и Карнацкой А.В., определены доли в праве собственности на указанное имущество – по 1/2 доли у каждого. 1/2 доли в праве общей собственности на спорную квартиру исключена из состава наследственного имущества умершего 18 июня 2011 г. Михневича Э.Г.

Признано недействительным свидетельство о праве на наследство по закону, выданное нотариусом Боготольского нотариального округа Красноярского края Глазко О.Г. на имя Михневич Т.Н. в части 1/4 доли в праве общей долевой собственности на спорную квартиру. За Карнацкой А.В. признано право собственности на 1/2 доли в праве общей долевой собственности на спорную квартиру.

В остальной части в удовлетворении иска отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 13 сентября 2017 г. решение суда оставлено без изменения.

Заявителем подана кассационная жалоба, в которой ставится вопрос об отмене принятых по делу судебных постановлений ввиду существенного нарушения норм материального и процессуального права.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Рыженкова А.М. от 28 марта 2018 г. кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что имеются предусмотренные законом основания для удовлетворения кассационной жалобы.

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Такие нарушения норм права допущены при рассмотрении данного дела.

Как усматривается из материалов дела 17 сентября 2004 г. Зубченко А.В. зарегистрировала брак с Михневичем Э.Г., после чего ей была присвоена фамилия Михневич.

По договору купли-продажи квартиры (с ипотекой в силу закона) от 29 мая 2007 г. Михневич Э.Г. приобрел в собственность жилое помещение, расположенное по указанному выше адресу, по цене 778 000 руб. Порядок расчетов определен в пункте 3.1 договора: денежная сумма в счет уплаты за приобретаемую квартиру выплачивается покупателем, как за счет собственных средств в размере 77 800 руб., так и за счет средств, предоставленного ипотечного кредита в размере 700 200 руб. Договор зарегистрирован уполномоченным органом 5 июня 2007 г.

Читайте также:
Как оформить наследство, если прошел срок

6 мая 2011 г. брак между Михневич А.В. и Михневичем Э.Г. прекращен на основании решения мирового судьи от 25 апреля 2011 г., после расторжения брака бывшей супруге присвоена фамилия Зубченко.

12 декабря 2012 г. Зубченко А.В. зарегистрировала брак с Карнацким А.И., после чего ей была присвоена фамилия Карнацкая.

Вступившим 1 июля 2013 г. в законную силу решением Боготольского районного суда Красноярского края от 22 мая 2013 г. установлено, что Михневич Эдуард Геннадьевич, умерший 8 июня 2011 г., приходился сыном Михневичу Геннадию Алексеевичу и Михневич Татьяне Николаевне. Михневич Олег Эдуардович, родившийся 24 февраля 2005 г., и Михневич Ульяна Эдуардовна, родившаяся . г., – дети Михневича Эдуарда Геннадьевича и Михневич Анны Викторовны.

Из материалов наследственного дела N 221/2011, которое было заведено нотариусом после смерти Михневича Э.Г., следует, что 12 августа 2011 г. с заявлением о принятии наследства обратилась Михневич А.В., действующая как законный представитель своих несовершеннолетних детей – Михневича О.Э. и Михневич У.Э.

19 августа 2011 г. с заявлением о принятии наследства обратилась мать наследодателя Михневич Т.Н.

20 августа 2011 г. отец наследодателя Михневич Г.А. обратился с заявлением об отказе от причитающейся ему по любому основанию доли в наследственном имуществе, оставшемся после смерти его сына Михневича Э.Г. в пользу Михневич Т.Н.

15 ноября 2014 г. Карнацкая А.В. подала нотариусу заявление, в котором указала на отсутствие ее доли в имуществе, приобретенном во время брака с Михневичем Э.Г., умершим 18 июня 2011 г., а также заявила, что квартира, расположенная по адресу: . принадлежащая Михневичу Э.Г., является его личной собственностью.

12 мая 2015 г. нотариусом Боготольского нотариального округа Красноярского края Глазко О.Г. на имя Михневич Т.Н. выдано свидетельство о праве на наследство по закону на 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу: .

Разрешая спор, отказывая в удовлетворении иска Михневич Т.Н. к Карнацкой А.В. и частично удовлетворяя исковые требования Карнацкой А.В. к Михневич Т.Н., суд первой инстанции исходил из того, что спорная квартира являлась совместной собственностью Карнацкой А.В. и умершего Михневича Э.Г., так как была приобретена в период их брака, доказательств наличия между ними какого-либо соглашения об определении долей, достигнутого при жизни Михневича Э.Г., не представлено, доли бывших супругов в спорном имуществе признаны равными. При этом суд указал на то, что заявление, поданное Карнацкой А.В. нотариусу, не может расцениваться как отказ ею от реализации права на выделение своей доли в имуществе, нажитом в период брака с Михневичем Э.Г., поскольку такое заявление является надлежащим и может быть принято во внимание лишь в случае, если сделано супругом умершего, между тем на момент смерти Михневича Э.Г. Карнацкая А.В. его супругой не являлась.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что решение суда первой инстанции и апелляционное определение приняты с существенным нарушением норм материального права и согласиться с ними нельзя по следующим основаниям.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 256 Гражданского Кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

Согласно статье 1150 Гражданского кодекса Российской Федерации принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.

В пункте 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 “О судебной практике по делам о наследовании” разъяснено, что в состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в браке, включается его имущество (пункт 2 статьи 256 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статья 36 Семейного Кодекса Российской Федерации), а также его доля в имуществе супругов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором не установлено иное (пункт 1 статьи 256 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьи 33, 34 Семейного Кодекса Российской Федерации). При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество входит в состав наследства.

Из указанной нормы следует, что после смерти одного из супругов (бывших супругов) в его наследственную массу входит имущество, составляющее его долю в общем имуществе, а остальная часть общего имущества поступает в единоличную собственность пережившего супруга. Тем самым общая совместная собственность на такое имущество прекращается, а принадлежащая умершему доля в имуществе переходит к его наследникам. Однако в том случае, если переживший супруг (бывший супруг) откажется от принадлежащей ему доли в общем имуществе, в состав наследственного имущества подлежит включению не доля умершего супруга, а все имущество в целом.

При этом расторжение брака до момента смерти одного из супругов не лишает другое лицо права на отказ от выделения доли в общем имуществе после открытия наследства.

Суды не учли, что Карнацкая А.В. отказалась от выделения супружеской доли, подав заявление об отсутствии ее доли в имуществе, приобретенном во время брака с Михневичем Э.Г.

Отказ от выделения супружеской доли по сути представляет собой одностороннюю сделку, направленную на распоряжение своим имуществом, возможность совершения которой вытекает из правомочий собственника (статьи 209, 236 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, оценив заявление Карнацкой А.В. об отказе от доли в общем имуществе супругов как не влекущее правовых последствий в виде включения в наследственную массу всей спорной квартиры, суды допустили существенные нарушения вышеприведенных норм материального права.

Читайте также:
Как узнать: где открыто наследственное дело

Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что допущенные судами первой и апелляционной инстанций нарушения норм материального права являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, в связи с чем решение Боготольского районного суда Красноярского края от 5 мая 2017 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 13 сентября 2017 г. в части удовлетворения исковых требований Карнацкой А.В. к Михневич Т.Н. о признании жилого помещения общим имуществом супругов, выделе супружеской доли, признании права собственности на 1/2 доли в праве общей собственности на жилое помещение, исключении из состава наследственного имущества доли в праве, признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону нельзя признать законными, они подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и разрешить спор в соответствии с установленными по делу обстоятельствами и требованиями закона.

В остальной части обжалуемые решение суда первой инстанции и апелляционное определение суда апелляционной инстанции подлежат оставлению без изменения, поскольку их выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на правильном применении норм права.

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации определила:

решение Боготольского районного суда Красноярского края от 5 мая 2017 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 13 сентября 2017 г. в части удовлетворения исковых требований Карнацкой А.В. к Михневич Т.Н. о признании жилого помещения общим имуществом супругов, выделе супружеской доли, признании права собственности на 1/2 доли в праве общей собственности на жилое помещение, исключении из состава наследственного имущества доли в праве, признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону отменить.

Дело в отмененной части направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В остальной части решение Боготольского районного суда Красноярского края от 5 мая 2017 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 13 сентября 2017 г. оставить без изменения.

Председательствующий Юрьев И.М.
Судьи Рыженков А.М.
Назаренко Т.Н.

Обзор документа

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ разобралась в вопросе о наследовании квартиры, приобретенной в период брака, после смерти одного из бывших супругов.

После смерти одного из супругов (бывших супругов) в его наследственную массу входит имущество, составляющее его долю в общем имуществе. Остальная часть общего имущества поступает в единоличную собственность пережившего супруга. Но если переживший супруг (бывший супруг) откажется от своей доли в общем имуществе, в состав наследства включается не доля умершего супруга, а все имущество в целом.

Если на момент смерти одного из супругов брак был расторгнут, то это не лишает второго права отказаться от выделения доли в общем имуществе после открытия наследства.

Отказ от выделения супружеской доли представляет собой одностороннюю сделку, направленную на распоряжение своим имуществом, возможность совершения которой вытекает из правомочий собственника.

Отказ от супружеской доли в наследстве

Умер супруг. У нотариуса подписаны заявления: от сына – отказ от доли в наследстве, и от супруги – отказ от супружеской доли (прошу уточнить: или от выделения супружеской доли в наследстве). Затем супруга подписала документ в котором звучит строка – вступает в наследство на все имущество, приобретенное в браке с супругом (умершим). Смущает отказ от супружеской доли. Для чего эта процедура отказа? И в какое наследство вступаю? В ту половину, на которую имел право супруг в браке, т.е. 1/2? Спасибо.

Как оформить отказ от супружеской доли в наследстве.

В чем разница между отказ от наследства и отказ от супружеской доли?

Уточнение в вопросу 1182439.

Несколько лет назад умер мой муж. наследников 3 – я и 2 его детей от первого брака. Я подала заявление на выделение мне супружеской доли. Наследство поделено не было. Могу ли я сейчас отказаться от наследования супружеской доли?

Отказ от супружеской доли.

Уточнение: все 3 наследника подали заявление на наследство. Я подала на супружескую долю. На мой взгляд это означает, что наследство должно было поделиться на 3 части: 50% супружеская доля, а остальные 50% на меня и двух детей от первого брака мужа. После подачи заявлений нотариусу (прошло несколько лет) ни один из наследников ничего не предпринимал (не собирал документы, не посещал нотариуса). Теперь я хочу отказаться от супружеской доли еще ДО разделения наследства. Могу ли я отказаться от супружеской доли?

Прошу ответить на следующий вопрос. Умер отец. У него осталась супруга пенсионер и инвалид. Имущество приобретено в браке. Написано заявление о принятии наследства. 6 месяцев еще не истекло. Нотариус говорит что моя мать может отказаться только от обязательной доли в наследстве отца. Нотариус говорит что супружеская доля не является наследством отца поскольку имущество приобретено в браке. Мать хочет написать отказ от всех этих долей. Есть завещание от отца на сына. Вопрос. Может ли отказать нотариус в принятии отказа от наследства отца по заявлению матери в отношении супружеской доли? Как поступить в этом случае? Мнения юристов сильно рознятся по поводу возможности т правомерности отказа от супружеской доли. Прошу ответ мотивировать. Заранее благодарю.

Умер папа в 2011 году, брат и мама отказались от своей доли наследства в мою пользу, заявление об отказе от супружеской доли, нотариус от мамы не принял. Прошло 4 года, я оформляю наследство, мама не хочет выделять долю, а нотариус настаивает. Что нам делать?

После смерти матери, отец оформил нотариальный отказ от наследства в мою пользу.

Наследство это вклад в банке. Других наследников нет. ответ от банка получен.

Нотариусы в последний момент отказались выдать документы, требуя отказ от супружеской доли.

Читайте также:
В состав наследства входит ли право на алименты

Являюсь единственным наследником по закону. От других наследников есть отказ в принятии наследства. Нотариус требует обязательного оформления отказа от супружеской доли или оформления выделения такой доли, в противном случае откажет в выдаче свидетельства о праве на наследство. Правомерно ли это. Есть ли у меня право отказаться от вышеуказанных действий и получить свидетельство на наследство в срок. В наследственной массе имущества нет, только вклад и ценные бумаги.

Банковский вклад наследуется пережившим супругом, вдова является одним и единственным наследником. Нужно ли обязательно выделять супружескую долю? Если написать заявление отказ от выдела супружеской доли, то эта доля попадает в наследственную массу и тогда оформлять наследство на весь вклад в общем порядке. Спасибо!

В отказе на наследство по завещанию и от супружеской доли допущена ошибка нотариусом, переподписать у отказодателя проблема что делать.

Прошу ответить на следующий вопрос. Умер отец. У него осталась супруга пенсионер и инвалид. Имущество приобретено в браке. Написано заявление о принятии наследства. 6 месяцев еще не истекло. Нотариус говорит что моя мать может отказаться только от обязательной доли в наследстве отца. Нотариус говорит что супружеская доля не является наследством отца поскольку имущество приобретено в браке. Мать хочет написать отказ от всех этих долей. Есть завещание от отца на сына. Вопрос. Может ли отказать нотариус в принятии отказа от наследства отца по заявлению матери в отношении супружеской доли? Как поступить в этом случае?

Если квартира куплена в браке оформлена на маму, после смерти необходимо ли выделение супружеской доли на отца если он пишет отказ от всего наследства.

Умерла жена. Оставила завещание на нашего сына-всё движимое и недвижимое. Хотел отказаться от своей супружеской доли. Нотариус против. Одну из квартир жена завещала сыну-причём всю, а не часть. Если слушать нотариуса, то выходит, что сын получит не квартиру, как токовую, а лишь 1/4 квартиры. А как же завещание, как воля усопшей? Выходит всё коту под хвост? И откуда нотариус взял, что от супружеской доли нельзя отказаться. ? Вот что пишут юристы: Можно ли отказаться от супружеской доли при оформлении наследства

Доля имущества, которая принадлежит оставшемуся супругу, включается в наследственную массу только при отказе от нее. Для этого вдова/вдовец подают заявление, подтверждающее, что они отказываются от своей доли совместного имущества. Статьи 9 и 236 ГК РФ предусматривают возможность отказа от выделения обязательной супружеской доли. При этом заявитель отказывается и от права собственности на данные объекты. Нотариус не должен отговаривать супруга от составления отказа. Но он обязан разъяснить законодательные нюансы и последствия подобного заявления. Приняв отказ, нотариус присоединит эту долю совместного имущества к общей наследственной массе, а затем разделит все имущество между остальными наследниками согласно их очереди. При отсутствии заявления об отказе от супружеской доли нотариус не может включить ее в общее наследство. И куда теперь мне бежать, ведь сын наверняка будет судится: рассчитывал получить квартиру, а получит 1/4 часть. Где выход, что за законы такие дурацкие? Наверняка их кто то пролоббировал, дабы сорвать побольше баба с клиентов, ведь за каждую бумажку нотариус берет деньги / правовая и техническая работа / , не считая гос. пошлины.

12.2. Выделение супружеской доли в наследстве

Как указывается в п. 1 ст. 256 ГК РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Аналогичное правовое регулирование режима собственности супругов установлено в Семейном кодексе Российской Федерации (ст. 33, 34, 36, 39). Таким образом, совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона. Если супруги при жизни не заключили брачный договор, или один из них не приобрел имущество по безвозмездной сделке, то имущество, приобретенное ими в период брака на совместные средства, поступает в их совместную собственность, при этом доли супругов признаются равными.

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Вместе с тем, в соответствии со ст. 1150 ГК РФ совместным завещанием супругов или наследственным договором можно предусмотреть иные правила и условия наследования общего имущества пережившим супругом.

Доля умершего супруга в этом имуществе, определяется в соответствии со ст. 256 ГК РФ. Кроме того, при определении доли пережившего супруга необходимо выяснить факт приобретения имущества в период брака на совместные средства. К имуществу, нажитому супругами во время брака законодатель в ст. 34 СК РФ относит доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Режим совместной собственности супругов распространяется на все нажитое в браке имущество и в тех случаях, когда один из супругов в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам
не имел самостоятельного дохода. При этом следует учитывать, что согласно п. 2 ст. 256 ГК РФ имущество, принадлежащее каждому из супругов, может быть признано судом их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества. Приведенное правило не применяется, если брачным договором между супругами предусмотрено иное.

В качестве подтверждения принадлежности пережившему супругу половины общего с наследодателем имущества выступает свидетельство оправе собственности на долю в общем имуществе супругов, выдача которого предусмотрена в ст. 75 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. В случае смерти одного из супругов, выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов производится нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака. На основании письменного заявления наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.

Читайте также:
Наследство в гражданском браке без завещания

это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. принадлежащая собственнику часть имущества, находящегося в собственности двух или более лиц (общей собственности). принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Нематериальные блага, неимущественные права и обязанности, а также имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и др.) в состав наследства не входят.

Иск о разделе наследственного имущества

При оформлении наследства между родственниками нередко возникают конфликты. Любые спорные вопросы могут быть урегулированы в судебном порядке по заявлению одной из заинтересованных сторон. Оформление заявления можно доверить юристу. Однако необходимо разобраться, как оформить иск о разделе наследственного имущества. Рассмотрим подробнее.

Основания для подачи иска

  1. В завещании не указаны доли выгодополучателей.
  2. Претенденты не согласны с размером своей доли наследства.
  3. Выгодополучатель обладает преимущественным правом на получение имущества. Например, наследник является совладельцем квартиры или проживал в ней вместе с наследодателем.
  4. Из наследственной массы не выделена доля супруга.
  5. Нарушены права обязательных наследников.
  6. Другие спорные моменты.

Пример. После гибели гражданки М. в наследство вступили: ее дочь от первого брака, сын – от второго брака и супруг. В состав наследственного имущества входила квартира, автомобиль и счет в банке. Объекты были поделены по 1/3 доле. А денежные средства со счета были сняты и разделены между получателями. Однако в жилом помещении постоянно проживал супруг покойной. Сын не имел другого жилья в собственности. Автомобилем пользовалась дочь покойной. Разделить имущество самостоятельно не получилось. Поэтому сын обратился в суд для раздела наследственного имущества.

Порядок раздела собственности

Механизм раздела имущества зависит от способа принятия наследства:

  1. Закон
  2. Завещание.

Допустим, наследодатель оставил распоряжение. Документ может предусматривать следующие варианты развития событий:

  1. Наследодатель указал вид собственности и доли наследников. Наименее проблемный вариант. Хотя такой порядок раздела не исключает возможность судебного разбирательства. Например, если завещание ущемляет интересы обязательного наследника.
  2. Завещание составлено на все имущество, которое будет выявлено на день смерти гражданина, но без указания долей. Имущество делится между претендентами поровну. Правило о применении преимущественного права на наследство действует в отношении неделимой вещи (ст.1168 ГК РФ).

Если владелец собственности не оставил завещание, то наследство принимается по закону. Первыми в очереди стоят близкие родственники умершего гражданина. Собственность делится между ними поровну.

Исключением является супружеская доля имущества. Она выделяется до фактического раздела наследства между претендентами. За этим следит нотариус.

Однако супругу нужно будет подать соответствующее заявление. На его основании нотариус выдаст свидетельство о праве собственности (ст.75 Закона о нотариате).

Если супруга не желает выделять свою часть имущества, то она может подать соответствующее заявление нотариусу.

Досудебное решение проблемы

Закон предлагает наследникам ряд решений, как избежать судебного разбирательства:

  1. Заключение соглашения о разделе имущества еще до получения свидетельства о правах на наследство. Документ оформляется в письменном виде и подается в нотариальную контору. В соответствии с соглашением, нотариус производит раздел наследственной массы.
  2. Определение порядка пользования совместной собственностью. Такой вариант подходит, если свидетельство о правах на наследство получено и долевая собственность зарегистрирована в уполномоченном органе. Наследники заключают соглашение и регистрируют его у нотариуса.

Если решить вопрос в досудебном порядке наследникам не удается или кто-то из них отказывается подписывать соглашение, тогда инициатору раздела придется обращаться в суд.

Как правильно составить иск о разделе наследственного имущества

При составлении заявления нужно учитывать положения ГПК РФ. Документ подается исключительно в письменной форме.

Обязательные реквизиты иска:

  1. Наименование суда, в котором будет проходить слушание дела.
  2. Сведения о заявителе/ответчике/третьих лицах. Здесь указывает адрес проживания/местонахождения, фамилия, имя и отчество граждан.
  3. Стоимость заявленных требований.
  4. Наименование искового заявления.
  5. Обстоятельства дела.
  6. Вариант раздела.
  7. Ссылка на нормативные акты.
  8. Требования истца.
  9. Список прилагаемых документов.
  10. Дата, подпись.

Содержание заявления является не менее важной составляющей документа. Ее можно разбить на несколько блоков.

Содержание заявления

№ п/п Наименование раздела Содержание
1 Описание факта и дата гибели наследодателя Здесь также уместно отобразить сведения о составе претендентов и объеме наследства. Также указывается ссылка на свидетельство о смерти.
2 Суть конфликта Нужно описать причину невозможности решить проблему мирным путем. Истцу придется предложить свой вариант раздела имущества. Исковое заявление должно кратко раскрывать суть проблемы. Нужно будет лаконично изложить обстоятельства дела.
3 Ссылка на нормы закона, которые обеспечивают защиту гражданских прав наследника Ч. 2 ст. 1153 ГК РФ – если наследство было принято фактически;
Ст. 1150 ГК РФ – для выделения супружеской доли;
Ст. 1149 ГК РФ – для защиты прав обязательных наследников;
Ст. 1122 ГК РФ – при определении собственника неделимой вещи.
4 Просьба истца Прошу разделить имущество наследодателя следующим образом
5 Приложение Перечень документации, которая доказывает правоту заявителя
6 Дата, подпись Правом подписи заявления наделяется лицо, права которого нарушены, или его представитель

Образец искового заявления о разделе наследственного имущества

Образец искового заявления о разделе наследственного имущества

Прилагаемые документы

Чтобы обосновать свою позицию истцу необходимо приложить к заявлению соответствующие письменные доказательства. Перечень документов зависит от предмета спора, количества участников и других обстоятельств.

Потребуются следующие документы:

  • копия заявления по количеству участников дела;
  • удостоверение личности истца;
  • свидетельство о смерти собственника имущества;
  • документы на имущество, принадлежавшее наследодателю;
  • оригинал распорядительного документа (при наличии);
  • подтверждение родственной связи с усопшим субъектом;
  • доказательства нахождения на иждивении усопшего гражданина;
  • справку с места прописки наследодателя;
  • отчет о стоимости активов;
  • доказательства уплаты государственной пошлины.

Если в интересах истца действует юрист, то дополнительно потребуется нотариальная доверенность. Опекуны недееспособных граждан должны представить решение суда о признании лица недееспособным и приказ о назначении опекуна.

Законные представители несовершеннолетних граждан должны иметь при себе:

  • паспорт;
  • свидетельство о рождении или паспорт несовершеннолетнего;
  • постановление об назначении опеки/попечительства;
  • удостоверение опекуна;
  • договор о передаче несовершеннолетнего в приемную семью;
  • удостоверение приемного родителя;
  • приказ о помещении под надзор в организацию для детей-сирот;
  • приказ о назначении директора организации;
  • доверенность, подписанная руководителем организации.

Госпошлина

При подаче иска необходимо платить госпошлину. Ее размер определяется Налоговым кодексом.

Конечная ставка налога зависит от стоимости иска. Чем выше сумма, тем больше размер госпошлины. При расчете суммы сбора учитывается 2 фактора – минимальный показатель + процент от суммы его превышения.

Принцип расчета платежа

Цена иска (р.) Размер пошлины фиксированный (р.) Дополнительный процент
До 20 000 4% от суммы иска но минимум 400 р. Дополнительные проценты отсутствуют
от 20 001 до 100 000 р. 800 р. 3% от суммы, превышающей 20 тыс. р.
от 100 001 до 200 000 р. 3200 р. 2% от суммы, превышающей 100 тыс. р.
от 200 001 до 1 000 000 р. 5200 р. 1% от суммы свыше 200 тыс. р.
Более 1 млн. р. 13 200 р. 0.5% суммы свыше 1 млн. рублей, но пошлина не может быть выше 60 тыс. р. в сумме.

Порядок подачи иска

Исковое заявление необходимо подавать в районный суд. К иску следует приложить документы, подтверждающие обстоятельства дела.

Варианты подачи искового заявления:

  • в общем порядке – по месту регистрации ответчика;
  • если спор касается недвижимого имущества – привязка идет к месту расположения объекта.

Документы можно подать в суд:

  • лично;
  • почтой;
  • через представителя.

Порядок действий после поступления материалов дела:

  • суд проверяет их на предмет соответствия закону;
  • назначает дату слушания;
  • ответчику и третьим лицам суд направляет копию искового заявления.
  • суд уведомляет о дате слушания, об адресе районного суда, статусе участников и списке бумаг, которые нужно предоставить на первое заседание.

Судебное слушание

Действия ответчика:

  1. После получения иска может подать письменное возражение на него.
  2. При наличии письменных доказательств неправоты истца необходимо предоставить их в суд.
  3. Может заявить о пропуске сроков давности.
  4. Имеет право подать встречное заявление со своим вариантом раздела.

По закону каждая сторона должна обосновать заявленные требования. Если имеются трудности по предоставлению каких-либо документов, то они могут быть истребованы по решению суда. Участнику процесса нужно лишь заявить соответствующее ходатайство.

Стороны освобождаются от доказывания фактов, если есть судебное решение, где рассматривались аналогичные обстоятельства между одними и теми же лицами. Любой документ, которые стороны представляют суду в качестве доказательства своей позиции, может быть оспорен участниками процесса.

При необходимости стороны могут использовать свидетельские показания. Свидетели вызываются в суд по ходатайству истца или ответчика (ст.69 ГПК РФ). Лицо, заявляющее ходатайство о приглашении свидетелей обязано указать обстоятельства дела, которые они могут подтвердить.

Гражданское дело должно быть рассмотрено в 2месячный срок. Если возникли непредвиденные обстоятельства, то слушание дела может длиться дольше.

Причины увеличения срока:

  • ответчик подал встречный иск;
  • кто-то из участников попал в больницу;
  • появилась необходимость истребовать новые документы.

Рассматривая вопрос о разделе наследства, суд должен установить круг наследников и проверить у них наличие преимущественного права на имущество. Правило действует при разделе неделимой вещи (квартира, автомобиль). Также учитываются интересы малолетних и недееспособных граждан. Наличие таких лиц является основанием для привлечения органа опеки к слушанию дела.

Завершение судебного разбирательства

По итогам разбирательства суд выносит соответствующее решение. Резолютивная часть процессуального акта оглашается в день его принятия.

Для написания полного решения суду отводится 5 дней. После чего полная версия документа должна быть выдана сторонам по делу. Если истец/ответчик не участвовал в слушании дела, то копия судебного решения направляется ему по почте.

Для обжалования процессуального акта дается 1 месяц. Отсчет времени начинается с момента оглашения решения суда. Если стороны не подадут апелляционную жалобу, то решение вступит в законную силу. Если истец/ответчик подал апелляцию, тогда судебное решение набирает силу по итогам пересмотра в суде второй инстанции.

Судебная практика

При наличии веских доказательств суды довольно часто удовлетворяют иски о разделе наследственного имущества.

Пример. Гражданка Хазова Е. В. обратилась в суд с иском о разделе наследства. У нее умерла мать. Состав наследства – 2 квартиры, 2 гаража, жилой дом и 2 земельных участка. Кроме истицы наследство полагается мужу и сыну покойной. Женщина своевременно обратилась к нотариусу и получила свидетельство. Ее доля составляет 1/3 часть выявленного имущества. Однако воспользоваться имуществом истица не может. Причина – противоправные действия ответчиков. Сонаследники также отказываются составить соглашение о разделе имущества. Женщина просила произвести раздел наследства. Она готова выплатить ответчикам компенсацию за превышение размера ее доли. Ответчики иск не признали. Пояснить, как пользоваться имуществом истице – сонаследники не смогли. Суд удовлетворил исковые требования. Истице присудили 1комнатную квартиру и гараж. Разницу между положенной ей долей и стоимостью выделенной собственности истица должна выплатить ответчикам (Решение Дзержинского городского суда Нижегородской области от 15.02.2011 дело №2-370).

Дальнейшие действия истца

Судебное решение является промежуточным документом.

Истцу нужно будет обратиться в соответствующее госучреждение и оформить право собственности на спорное имущество:

  1. Если суд вынес решение в отношении объекта недвижимости, то наследнику нужно будет обратиться в Росреестр. Владельцем имущества претендент становится только после получения выписки из ЕГРН.
  2. Если решение касалось транспортного средства, то необходимо зарегистрировать его в ГИБДД.
  3. Если объектом спора являлось предприятие, то лицо должно встать на учет в ИФНС.

Для регистрации права собственности наследнику нужно будет повторно подготовить пакет документов, оплатить госпошлину и подать заявление.

Получить предварительную консультацию по вопросу наследования или раздела собственности можно у наших юристов. Вы можете узнать порядок оформления наследства, рассчитать долю имущества каждого участника, определить размер госпошлины или список документов, подтверждающих фактическое принятие собственности. Однако подготовку иска о разделе наследства лучше доверить опытному юристу. Чтобы связаться с профильным специалистом, достаточно заполнить заявку через форму обратной связи. Вам перезвонят в указанное время.

  • В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
  • Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Задайте вопрос эксперту-юристу бесплатно!

Задайте юридический вопрос и получите бесплатную
консультацию. Мы подготовим ответ в течение 5 минут!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Как оформить иск о разделе наследственного имущества?

К сожалению, споры между наследниками не являются редкостью. Но каждый гражданин наделяется правом защиты собственных интересов в суде. Рассмотрим, как оформить иск о разделе наследственного имущества.

В статье расскажем:

Как делится наследственное имущество?

При получении наследственного имущества у получателей зачастую возникают споры. Такая ситуация не может возникнуть, если наследодатель самостоятельно разделил собственность между правопреемниками путем составления завещания и учел права обязательных наследников.

Правопреемники сами делят наследство в следующих случаях:

  • завещание отсутствует;
  • хотя бы один из наследников по завещанию признан недостойным (ст. 1117 ГК РФ);
  • выявлены обязательные наследники, интересы которых не учтены (ст. 1149 ГК РФ);
  • в завещании не установлены точные доли в имуществе для каждого из наследников;
  • завещание признано недействительным (ст. 1131 ГК РФ).

Наследственное имущество может быть разделено между получателями:

  • добровольно (по соглашению);
  • принудительно (через суд).

Так как наследственное имущество состоит из неоднородных объектов, часто возникает споры: кто получит квартиру, а кто автомобиль. Проще осуществить раздел, если в состав наследства входят только денежные средства.

Также проблема может возникнуть, если один из получателей имеет преимущественное право на какой-то объект, а другие правопреемники против. Так преимущественным правом на долю в квартире наделяется наследник, который является сособственником, или проживавший в квартире совместно с наследодателем.

Если наследственное имущество не может быть поделено равнозначно, то правопреемник, получивший большую долю, обязан выплатить другим компенсацию. Но по правилам выплаты возмещения, получатели должны дать на это соглашение, либо должны быть принуждены к этому судом.

Раздел имущества в судебном порядке

Обращение в суд необходимо, когда наследники не могут самостоятельно поделить наследство.

Например, в следующих ситуациях:

  • один из наследников выбыл из состава получателей (отказ или признание недостойным);
  • получатели не могут прийти к договоренности о составе наследуемого имущества для каждого;
  • одна из сторон желает получить большую долю;
  • спор о сумме компенсации;
  • получатели отказываются от включения в состав наследников гражданина, пропустившего срок.

Наследники могут урегулировать спор самостоятельно, без привлечения юристов. Но имущественные споры являются самыми сложными судебными процессами. Поэтому целесообразно прибегнуть к помощи специалиста.

Порядок действий

Алгоритм обращения в судебный орган за защитой своих прав при разделе наследственного имущества:

  1. Обращение к нотариусу.
  2. Подача заявления о приостановлении выдачи свидетельства о правах на наследство.
  3. Сбор документов.
  4. Подготовка искового заявления.
  5. Направление в суд.
  6. Судебное разбирательство.
  7. Получение судебного решения.
  8. Предоставление документов нотариусу.
  9. Получение свидетельства о правах на наследство в соответствии с решением суда.
  10. Государственная регистрация прав на имущество.

Обращение к нотариусу

Закон устанавливает следующие варианты раздела наследственного имущества:

  • по завещанию (если наследодатель установил точные доли в собственности);
  • по закону (в равных долях между всеми получателями);
  • по инициативе наследников (если доли в установлены завещанием или они не согласны с разделом по закону).

Чтобы нотариус не выдал свидетельства о правах на наследство до окончания разбирательства, его необходимо предупредить. Истец должен подать заявление о приостановлении.

Если в течение 10 дней суд принимает заявление, нотариус откладывает выдачу свидетельства до разрешения спора.

Сбор документов

Истец должен подготовить следующие документы:

  • гражданский паспорт;
  • свидетельство о гибели собственника;
  • правоустанавливающие документы на имущество покойного;
  • информацию об оплате госпошлины;
  • доказательства того, что он имеет преимущественное право на объект собственности.

Исковое заявление о разделе

В судебном порядке урегулируются споры, которые не могут быть решены другим способом. Процедура раздела в судебном порядке оформляется через районный или городской суд.

Процедура может быть инициирована только наследником, представителем несовершеннолетнего или недееспособного наследника.

Форма искового заявления

Заявление оформляется в письменной форме. Документ должен быть подписан уполномоченным лицом.

Важно! Отсутствие на иске подписи заявителя, его представителя или доверенного лица, влечет его недействительность.

В качестве ответчика выступает другой наследник, который не соглашается на добровольное урегулирование конфликта.

Документ обязательно должен включать ссылку на законодательные нормы. Если истец не указывает, какие нормы закона нарушены, то суд не станет рассматривать заявление.

Содержание и образец заявления

Исковое заявление должно содержать следующие сведения:

  • наименование районного или городского суда, в который подается иск;
  • данные заявителя (Ф.И.О., адрес регистрации, паспортные данные, номер телефона);
  • сведения об ответчике;
  • цена иска (стоимость доли имущества, на которую претендует заявитель);
  • размер госпошлины;
  • наименование документа;
  • сведения о гибели собственника (реквизиты свидетельства о смерти);
  • данные о вступлении в наследство (реквизиты свидетельства о вступлении в наследство);
  • данные о других наследниках;
  • перечень наследственного имущества;
  • порядок раздела по мнению истца;
  • ссылка на закон;
  • требования заявителя;
  • перечень прилагаемых документов;
  • подпись и дата.

Образец иска о разделе наследственного имущества:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: